Выполнена на страницах библиографический список из источников

Дипломная работа

Вопросы наследственных правоотношений в той или иной мере касаются практически любого человека. Надежность и стабильность современных правоотношений, обеспечиваются, в том числе возможностью использования гражданами права передать свое имущество наследникам.

Значение наследственных правоотношений заключается в том, что каждый член общества имеет гарантированную возможность жить и трудиться с пониманием того факта, что после его смерти все имущество, которое он приобрел при жизни, перейдет к его близким. И только за исключением случае, прямо указанных в законе, в соответствии со сложившимися правовым или нравственным принципам то, что являлось собственностью наследодателю при его жизни, в определенной части будет передано лицам, которым наследодатель и не планировал его передавать (обязательная доля).

Непременное соблюдение этих принципов способствует соблюдению интересов как наследодателей, так и наследников, а также и третьих лиц (фискальных служб, должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.

Также актуальность темы исследования обусловлена законодательными новеллами в данной сфере. Так, Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 внес изменения в том числе и в порядок принятия и оформления наследства.

Важную роль для науки наследственного права играют труды А.Э. Вормса, A.M. Гуляевой, В.Г. Демченко, В.Б. Ельяшевича, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича.

В настоящее время исследуемые вопросы нашли свое отражение в Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. — № 14. — Ст. 1909. работах Ю.Н. Власова, В.В. Калинина, Ю.К. Толстого, Л.Л. Шаповаловой.

Теоретической базой исследования послужили работы В.А. Белова, Б.А. Борзенко, Ю.Н. Власова, Е.А. Гречушкиной, Е.А. Кирилловой, А.А. Новикова, А. Эрделевского и др.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения, возникающие при приобретении наследства и оформлении наследственных прав.

Предмет исследования данной работы это гражданско-правовые нормы, регулирующие приобретение и оформление наследственных прав.

Цель исследования – провести комплексный анализ теоретических и практических проблем и особенностей приобретения наследства и оформления наследственных прав в отечественном законодательстве, а также выявление конкретных направлений совершенствования законодательства, регламентирующего отношения при принятии наследства.

13 стр., 6445 слов

Обязательная доля в наследстве

... Право представления; Право на обязательную долю в наследстве. Глава 1. Общее положение о наследовании наследственный право закон завещание В Республике Беларусь право ... исследования. Методологической основой курсовой работы являются методы анализа, синтеза, формально-логический и сравнительного правоведения. Целью данной научной работы является рассмотрение и защита прав и свобод гражданина в ...

К задачам данного исследования относятся:

  • исследовать юридический способ принятия наследства;
  • проанализировать фактическое принятие наследства;
  • рассмотреть порядок выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство;
  • раскрыть особенности раздела имущества между наследниками;
  • выявить проблемы правового регулирования в области приобретения наследства.

Методологическая основа исследования. Достижение указанной цели и решение поставленных задач основывается на общенаучном диалектическом методе познания, предполагающем объективность и всесторонность познания исследуемых явлений, а также на следующих специальных методах познания: комплексном, системном, сравнительно-правовом, нормативном, формальнологическом. Исследуемые конструкции анализируются в соотношении с близкими правовыми категориями, с учетом как внешних, так и внутренних связей.

1 ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

1.1 Время открытия наследства и его значение

Важнейшее юридическое значение при наследовании имеют время и место открытия наследства. Установление данных фактов необходимо для реализации наследственных прав наследниками, призванными к наследованию, в целях совершения нотариальных действий по оформлению наследственных прав нотариусами.

По общему правилу, моментом открытия наследства является день смерти человека, а в случае признания гражданина умершим, днем смерти признается дата, определенная судебным решением.

Именно со дня открытия такового начинается отсчет сроков, установленных для принятия наследства наследниками. Закон (ст. 1114 ГК РФ2) устанавливает время открытия наследственной массы в тот день, когда наследодатель умер или в день, когда вступает в законную силу решение судебной инстанции по данному делу. Период для осуществления таких мероприятий ограничен для наследников полугодом.

Правильно определить день открытия наследства очень важно, для того, чтобы граждане, являющиеся наследниками умершего:

  • во-первых, имели возможность реализовать свои наследственные права (так как, согласно ст. 1154 ГК РФ, время для принятия наследства ограничено законодательными нормами);

— во-вторых, в случае упущения сроков для реализации своих прав, наследники имели возможность восстановить эти сроки (период для восстановления упущенных сроков закон также ограничивает — ст. 1155 ГК РФ).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ. – 2001. — № 49. — Ст. 4552.

Немаловажное значение играют и те законодательные нормы, регламентирующие наследственное право, которые действовали на момент открытия наследственного дела.

Наследство открывается при возникновении следующих оснований:

  • смерть гражданина;
  • объявление судом гражданина умершим и вынесение соответствующего решения.

По общему правилу, изложенному в п. 1 ст. 1114 ГК РФ, днем открытия наследства является день смерти гражданина. В большинстве случаев юридическое значение имеет дата смерти наследодателя, а не конкретные ее часы и минуты.

9 стр., 4297 слов

Доклад принятие наследства

... соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, ...

В случае, если смерть гражданина наступила, медицинским учреждением выдается соответствующее заключение установленного образца. После этого смерть гражданина регистрируется государственным органом. Дата смерти указывается в свидетельстве о смерти, и эта дата является отчетным периодом при течении срока для принятия наследства.

Когда дата смерти или гибели лица неизвестна, например, человек пропал, и о нем нет никакой информации или имеется сведения о его гибели и т.п. В данных случаях суд может признать гражданина умершим и установить дату, предполагаемой смерти или гибели. Датой открытия наследства в этом случае будет дата, когда решения судебного органа по данному делу вступит в законную силу.

Однако возможны ситуации, когда граждане умирают в один день. В таком случае друг после друга они не наследуют.

Так, например, отец и сын погибают в автомобильной аварии. Если днем их смерти был один и тот же день, то наследство откроется после смерти каждого из них, и погибший сын наследовать после отца не будет. К наследованию будут призваны наследники отца по закону и/или по завещанию, за исключением погибшего сына. И таким же образом отдельно будет открыто наследство после гибели сына. Данное правило изложено в п. 2 ст. 1114 ГК РФ.

Поэтому так важно правильное определение момента смерти гражданина.

Момент смерти подтверждается определенной совокупностью биологических показателей, указывающих на необратимые изменения в организме человека. Это означает, что клиническая смерть (остановка сердца) или поддержание жизни человека с помощью специальных аппаратов не являются случаями биологической смерти организма. Это подтверждается ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ3, где говорится, именно момент смерти мозга является моментом смерти человека. Критерии и процедура установления смерти человека определяются Постановлением Правительства РФ от 20.09.2012 № 9504.

Констатация данного момента проводится медицинским работником. На основании его заключения родственники умершего могут получить свидетельство о смерти в органах ЗАГС. Дата, указанная в данном свидетельстве и будет являться временем открытия наследства.

На практике встречаются ситуации, когда место нахождения гражданина неизвестно в течение длительного времени, либо, когда гражданин пропал во время стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных действий. При этом у гражданина остается в собственности имущество, а его родственники и иные заинтересованные лица никак не могут им распорядиться. На помощь им приходят нормы ст. 45 ГК РФ5.

Для этого заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заявлением в суд об объявлении гражданина умершим. В заявлении должна быть указана цель признания гражданина умершим, а также названы обстоятельства, наличие которых дает основания предполагать, что лицо не находится в живых.

Основания для объявления гражданина умершим: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. — N 48. — Ст. 6724. Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 N 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» // СЗ РФ. – 2012. — N 39. Ст. 5289. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. -№ 32. Ст. 3301.

6 стр., 2758 слов

Смерть с точки зрения права

... правовым явлением. Рассмотрим, что же представляет собой смерть человека с точки зрения права, какие она влечет юридические последствия? Сразу оговорюсь, в данном реферате не анализируются смежные проблемы эвтаназии и ... с получением наследства. Для государственных органов смерть гражданина также имеет правовое значение - в соответствии и с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" ...

отсутствие по месту жительства сведений о его местонахождении в течение 5 лет (ч. 1 ст. 45 ГК РФ);

  • отсутствие информации о месте его нахождения в течение 6 месяцев, если гражданин пропал в связи со стихийными бедствиями, катастрофами и иными событиями, которые дают основания считать, что гражданин погиб;
  • отсутствие сведений о местонахождении по истечении 2 лет со дня прекращения военных действий, если пропал в связи с военными действиями.

День, когда вступает в законную силу решение суда об объявлении гражданина умершим, и будет являться днем открытия наследства. Это происходит по истечению одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. Если же в решении суда указывается дата предполагаемой гибели, то именно с этого дня наследство считается открытым.

С такими решением родственники умершего могут обратиться в органы ЗАГС с целью регистрации акта смерти (ст. 64 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ6, ст. 279ГПК РФ7).

Так, Константинов М.Г. в 2015 году обратился в суд с заявлением об объявлении своего отца умершим для получения в ЗАГС свидетельства о смерти с целью обеспечения своих наследственных прав. Отец заявителя пропал в 1994 году, было возбуждено розыскное дело, но розыск результатов не дал. Решением суда этот гражданин был признан безвестно отсутствующим, данное решение вступило в силу в 1996 году.

Суд установил, что с момента вступления вышеуказанного решения в законную силу и до дня рассмотрения дела в суде новых сведений о месте нахождении отца заявителя не появилось, поэтому данный гражданин был объявлен умершим и М.Г. Константинов в итоге смог получить свидетельство о праве на наследство своего отца 8. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. — № 47. — Ст. 5340. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. — 2002. — 20 ноября. Решение Новосибирского областного суда от 13.11.2015 г. № 1-228/2015.

Таким образом, отметим еще раз важность точного установления времени открытия наследства, поскольку с ним связано:

  • уточнение состава наследства;
  • течение сроков на принятие или отказа от наследства;
  • течение сроков на предъявление претензий к должникам;
  • момент возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;
  • течение срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • применение надлежащего закона.

Важно отметить, что с 1 сентября 2016 года будет изменен порядок открытия наследства граждан, умерших в один и тот же день и вводится возможность составления совместного завещания. С 1 сентября 2016 года временем открытия наследства будет не дата его смерти, а момент смерти.

Изменения в законодательстве вызваны сложностью определения порядка наследования, например, когда у наследодателей разные наследники. Нововведение направлено на более справедливое распределения наследства. Данные изменения помогут определить очередность наследования имущества умерших. Конечно же возникает вопрос, как же будет применяться нововведение? Предположим, супруги погибают в один день, но в разное время. При этом, у жены есть мать и ребенок от первого брака и у мужа ребенок от первого брака. Например, смерть жены наступила в 12:00, а смерть мужа в 14:00. По нововведению, предполагается, что за это время наследство жены наследуют в первую очередь ее муж, потом мать и ребенок. Так как муж умирает следом за женой, то его доля наследства переходит его ребенку от первого брака. Получается, что доля жены переходит ребенку мужа от первого брака, что в настоящее время невозможно. По действующему законодательству, супруги не наследуют друг за другом. Приводя тот же пример, в настоящее время от мужа к ребенку перейдет только та часть, которая принадлежит мужу. Отмечается, что если момент смерти установить невозможно, то моментом смерти будет считаться день смерти и порядок наследования будет происходить в прежнем порядке. Момент смерти будет утверждаться медицинской справкой и будет вноситься в свидетельство о смерти органами ЗАГСа. Устанавливается и то, что если срок принятия наследства на 1 сентября 2016 года не истек или если указанный срок на 1 сентября 2016 год истек, но наследство не принято никем из наследников или унаследовано как выморочное, то лица, которые не могли наследовать по прошлым условиям, но могут наследовать по новым условиям, то они могут принять наследство в течении 6 месяцев со дня вступления изменений в силу, т.е с 1 сентября 2016 года.

33 стр., 16319 слов

Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества

... развитых стран. Расширяя понятие наследственного права, необходимо понимать предмет его правового регулирования. Предметом правового регулирования наследственного права По мнению некоторых ученых, наследственная связь абсолютна и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и ...

1.2 Место открытия наследства и порядок его определения

В законодательстве место открытия наследства определяется, основываясь на содержании статьи 1115 ГК РФ: «Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости»9.

Обычно в юриспруденции принято считать местом открытия наследуемой собственности последний адрес собственника наследуемого имущества. Если нет данных о последнем местопребывании наследодателя, то последним местом априори принято считать местонахождение собственности.

13

Так, О. обратился в Московский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением к К. об определении супружеской доли О. на земельный участок в садоводческом товариществе.

Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что исковые требования должны быть предъявлены по месту жительства ответчика, К. зарегистрирован по адресу: <�адрес>, <�адрес>, данный адрес относится к территориальной подсудности Выборгского районного суда Санкт-Петербурга, правила об исключительной подсудности, предусмотренные статьей 30 ГПК РФ в данном случае неприменимы. С указанным выводом судебная коллегия не может согласиться. В соответствии с п. 1 п.п. 2 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление в случае, если дело неподсудно данному суду. Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <�дата> № <…> «О судебной практике по делам о наследовании» при возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них.

26 стр., 12939 слов

Правовое регулирование ответственности наследников по долгам наследодателя

... пониманием сущности такой ответственности, связанной с возложением исполнения долга и иных обязанностей наследодателя на наследников, принявших наследство, в размере, соответствующем активному наследственному имуществу. Другой практической проблемой применения ответственности наследников по долгам наследодателя, определяющей актуальность исследования, ...

Как отмечалось выше, в силу ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Как усматривается из материалов дела, последним местом жительства наследодателя являлась квартира <�адрес>, расположенная в доме <�адрес>, которая также является предметом спора по заявленным исковым требованиям. При таком положении, истец, с учетом положений вышеназванных норм права, правомерно обратился в Московский районный суд Санкт-Петербурга по месту открытия наследства и месту нахождения одного из объектов недвижимости 10. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.02.2016 N 33-2637/2016 [Электронный ресурс] // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1458810&dst=0&div=ARB&mb=&BASENODE

Бывает, что наследуемая материальная собственность состоит из нескольких частей и расположена в отдельных местах. В таком случае, местом открытия считается местонахождение самой дорогостоящей части недвижимого имущества. Если недвижимости нет, то просто наиболее дорогостоящей части.

Для определения ценности наследуемой собственности производится оценка, ориентированная на рыночную стоимость подобных материальных ценностей.

Уточнение места открытия наследства необходимо для того, чтобы преемники могли подать заявление нотариусу на получение имущества, или подать исковое заявление в суд, по месту нахождения собственности, для оспаривания своих наследственных прав. Судебная практика богата примерами, когда преемники направляли заявление не по тому адресу и в результате потеряли много времени.

Так, из искового материала усматривается, что местом жительства наследодателя Т.А. являлась квартира по адресу:

  • , в связи с чем указанный адрес является местом открытия наследства. Вместе с тем, поскольку по месту открытия наследства в г. Москве объекты недвижимости, входящие в состав наследственной массы, не находятся, судебная коллегия приходит к выводу, что исковое заявление Т.М. о восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности на наследство подлежит подаче в суд по месту нахождения указанного недвижимого имущества. Ввиду того, что спорный объект недвижимого имущества — земельный участок, принадлежавший Т.А., находится по адресу: ***, на территории, не относящейся к юрисдикции Бабушкинского районного суда г. Москвы, судья правильно возвратил исковое заявление Т.М., разъяснив истцу, что ему следует обращаться с указанным иском в суд, на территории юрисдикции которого находится спорное недвижимое имущество. При таких обстоятельствах, судебная коллегия =288479703222513132&SORTTYPE=0&rnd=208987.3188422791&opt=1&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITE M_MAIN_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=194951&REFDST=100024%2c0&REFPAGE=0&dirRefFld= 65534%2c18%2c194951 (дата обращения 22.05.2016).
    33 стр., 16312 слов

    Наследственное право, история и современность

    ... Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную ...

    полагает, что определение судьи от 08 сентября 2015 года постановлено в соответствии с требованиями действующего гражданского процессуального законодательства и оснований для отмены указанного определения по доводам частной жалобы не имеется11.

Для уточнения места открытия наследства у некоторых групп лиц, существует свой порядок. Если наследодатель скончался в местах заключения, то таким местом принято считать его последнюю прописку до взятия под стражу. В случае работы собственника наследуемого имущества в районах крайнего севера по срочному договору местом открытия собственности является место его постоянного проживания.

В качестве места открытия собственности для военных принято считать местонахождение основной наследственной массы. Для того чтобы подтвердить отсутствие у офицера постоянного места жительства на территории Российской федерации юрист производит запрос соответствующей справки.

Бывают ситуации, когда материальная собственность наследодателя находится не по месту его открытия. В этом случае юрист, который занимается оформлением наследуемой собственности по месту жительства, направляет поручение юристу, находящемуся по месту расположения наследуемого владения, в обеспечении охраны этого имущества.

Бумагами, определяющими место открытия наследуемой собственности, являются выписка из домовой книги, информация из адресного бюро, бумага из военного комиссариата, копия акта о смерти собственника наследуемого имущества с подтверждением последнего адреса проживания. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2015 по делу N 33-45828/2015 [Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1448567&dst=0&div=ARB&mb=&BASENODE =288479703222513132&SORTTYPE=0&rnd=208987.1429419500&opt=1&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITE M_MAIN_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFDOC=194951&REFDST=100024%2c0&REFPAGE=0&dirRefFld= 65534%2c18%2c194951 (дата обращения 22.05.2016).

2 ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

2.1 Способы и порядок принятия наследства. Наследственная трансмиссия

Принятие наследства в любом его виде требует совершения определенных действий. Формальное правопреемство выражается в том, что наследник должен обратиться к нотариусу (в течение 6 месяцев со дня смерти), за получением свидетельства о праве на наследство. Если лицо на данный период времени не собирается принимать имущество, то нужно написать заявление о принятии наследства. Действие будет означать, что гражданин вступит в права владения и пользования оставленного умершим, но позднее.

Фактическое принятие наследства осуществляется путем практического владения, пользования недвижимостью, в которой жили наследник и наследодатель. Необходимым условием, для признания факта правопреемства, является управление собственностью наследодателя и его защита. Действительный способ подходит для единственного или пары наследников, то есть для тех случаев, когда отсутствуют притязания в отношении оставленного.

64 стр., 31791 слов

Гражданское и транспортное право

... транспортное право – комплексная отрасль, то ей присущи в определенной степени оба метода. 79. Система транспортного права Транспортное право – комплексная отрасль права, ... 2003 г.). Транспортный комплекс включает в себя гражданскую авиацию, морской, ... за несохранность багажа после принятия его для перевозки и ... транспортными средствами пассажиров и различных грузов, багажа и грузобагажа, почты, как ...

Фактическое принятие наследства рассматривается судом в особом порядке, но если возникают возражения со стороны иных наследников, то спор должен рассматриваться в обычном порядке. При всем этом, выбор способа не влияет на долю того, что причитается наследнику по закону или завещанию 12.

Также возможны формальные способы принятия наследства.

Чтобы стать правообладателем оставленного в наследование имущества гражданину, в течение полугода с того дня как открыли наследство, необходимо совершить определенные действия, установленные законодательством.

Юридический аспект процедуры, выражается в том, что каждая стадия, срок и даже сам наследник, обязан соответствовать нормам гражданского Погорелко О.В. О необходимости совершенствования гражданского законодательства в вопросе определения момента открытия наследства // Бизнес и право: проблемы науки и практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 25-26 марта 2011 года. — Нижний Новгород: НКИ, 2011. – С. 222. законодательства. Гражданину, претендующему на имущество наследодателя, надлежит быть дееспособным. Он должен осознавать значение своих действий и иметь право на совершение сделки подобного рода.

Никто не имеет право наследовать имущество за другое лицо, в случае его безвестного отсутствия. Сторонние лица, могут только осуществлять действия по сохранности имущества.

Если безвестное отсутствие явилось причиной того, что гражданин не имел возможность вступить в преемство, то за ним сохраняется статус наследника и это является уважительной причиной, по которой пропущен срок.

Поведение наследодателя, являясь выражением согласия на принятие наследства, должно соответствовать закону. Лицо должно действовать добровольно и осознавать последствия и значение действий. В противном случае, сделка будет считаться недействительной.

Формальные действия принятия наследства, должны быть осуществлены, так как иным способом, невозможно стать собственником оставленного умершим лицом имущества13.

Принять оставленное наследодателем, юридическим способом, то есть путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Сделать это можно самостоятельно или с помощью представителя. В доверенности, должно быть указано специальное полномочие поверенного на совершение действий по вступлению представляемого в наследственные права (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Подпись представляемого лица в уполномочивающем документе необходимо удостоверить нотариусу, так как в случаях, когда наследник направляет по почте, либо иным образом пересылает заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство, роспись в таких документах должна быть засвидетельствована нотариусом.

Если правопреемник недееспособный, ограниченно дееспособный или несовершеннолетний, то его законный представитель действует без Бучакова М.А. Правовое регулирование отношений, связанных с принятием наследства: учебное пособие. – Омск: Омск. акад. МВД России, 2013. – С. 12. доверенности. В данном случае, в силу прямого указания закона, уполномочивающий документ не нужен.

27 стр., 13147 слов

Право собственности и иные вещные права на земельные участки

... ученых по поводу права собственности и отдельных видов вещных прав на земельные участки, сравнению понятий «земля» и «земельные участки»; а также в комплексном анализе защиты прав собственников земельных участков. Структура работы определяется целями исследования ...

Заявление о принятии наследства служит прямым указанием на то, что наследник намерен принять имущество, оставленное наследодателем. При этом заявитель должен быть осведомлен нотариусом о том, что правопреемство абсолютное. Помимо того, что вместе с имуществом переходят долги, которые за ним числятся, наследник принимает в собственность все, что ему причитается, а не выборочно, по желанию. Став хозяином одной единицы наследственной массы, он принимает все.

Этот документ лишь подтверждает намерение лица вступить в права собственности. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство можно написать позднее, при этом, сроки вступления в наследование не будут пропущены.

Нотариус обязан выдавать такие заявления, если отсутствуют законные причины для отказа. То есть претендент действительно является наследником, и у нотариуса не возникает сомнений в том, что лицо находится здравом уме.

В документе указывается что лицо примет наследство. Можно не указывать в какой срок.

Плюс этого заявления в том, что если приближается истечение шести месяцев со дня открытия наследства, а гражданин по каким-либо мотивам пока не готов вступить в полноправное владение и распоряжение имуществом, его право на долю которая ему причитается, не теряется.

В соответствии со ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате, заявление должно быть письменным. Необходимо обращаться к тому нотариусу, который обслуживает данную территорию. В консульских учреждениях РФ, должностные лица наделены полномочиями нотариуса в вопросе принятия наследства.

В заявлении о принятии наследства должна содержаться следующая информация:

  • данные о наследнике и наследодателе (фамилия, имя отчество);
  • данные о месте жительстве наследодателя и дата смерти;
  • указание на то, что гражданин желает принять причитающееся;
  • данные о родственных отношениях или иная информация на основании которой лицо претендует на наследование;
  • дата заявления;
  • могут быть указаны и иные сведения, известные заявителю об иных наследниках, составе имущества и т.д.

Правопреемник может лично составить заявление или с помощью нотариуса. В случае самостоятельно обращения, нотариус устанавливает личность обратившегося лица без освидетельствования подписи.

В случае отправления бумаг нотариусу посредством почты, он считается поданным в тот день, когда был подан в почтовое отделение. Если отправление пришло адресату позднее шести месяцев со дня открытия наследства, но было отправлено вовремя, то срок не будет считаться пропущенным 14.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство выражается в письменной форме. Получив его, нотариус должен установить круг родственников, которые имеют право на долю в имуществе. При наличии завещания, необходимо выяснить существование лиц, которые будут претендовать на обязательную долю в наследстве.

По определенным причинам (основанным на законе), нотариус может отложить выдачу свидетельства, если нужны дополнительные сведения для осуществления выдачи свидетельства или лицо же обратилось в суд с требованием о восстановлении срока для принятия наследства.

Действия лица, свидетельствующие о его намерениях вступить в права хозяина имущества (в соответствии с волей завещателя), являются фактом принятия наследства. Важно, что оплата ритуальных услуг или получение компенсации, социального пособия на погребение не носит признаки фактического принятия наследства. Кулишова Р.Т. Роль нотариуса при принятии наследства по истечении установленного срока для принятия наследства // Нотариальный вестник. – 2012. — № 1. – С. 56.

Если гражданин, управляет, пользуется или распоряжается имуществом, при этом несет бремя расходов на содержание имущества и поддерживает его в нормальном состоянии, то эти действия свидетельствуют о практическом принятии наследства.

Действия могут быть совершены лично или иными лицами под его руководством. Необходимое условие — это реализация указанных действий до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства.

Круг действий, свидетельствующих о факте принятия наследства не ограничен и рассматривается индивидуально. Характеризующим признаком фактических действий, будет являться хозяйствование вещами умершего. Это может быть присоединение наследственного имущества к своему или самостоятельное переселение в жилье наследодателя.

Реализация фактического принятия наследства, может проявляться в действиях, направленных на нормальное функционирование объекта наследственной массы или поддержание хозяйства в надлежащем состоянии – ремонт, внесение коммунальных платежей и прочее 15.

Существует категория имущества, в отношении которой, фактически невозможно принять преемство. В указанный круг входят паи в кооперативах, доля уставном капитале, ценные бумаги и т.д.

Фактическое принятие наследственной массы, может выражаться в мерах, принятых с целью сохранности или защиты имущества от посягательств третьих лиц. Потребность в ограждении собственности может возникнуть, если существует опасность природного характера или возникает вероятность притязания сторонних лиц.

Так, например, гражданин Потемкин Р.О. был отцом Потемкиной А.Н., они не проживали вместе. После смерти первого, Потемкина А.Н., дочь была единственной наследницей, вступила фактически в права владения, пользования и управления имуществом. Так как дом, в котором проживал Рудик И.Е. О реализации принципа универсальности наследственного правопреемства при принятии наследства и отказе от него // Нотариус. – 2013. — № 7. – С. 21. Потемкин Р.О., не был огражден забором и после смерти хозяина в нем никто не проживал, дочь, в целях охраны имущества от возможного посягательства третьих лиц, сменила замки, установила охранную сигнализацию. Из указанного следует, что даже не проживая в доме, наследница приложила все усилия для сохранности дома16.

Нотариус вправе устанавливать факт принятия наследства. Вступление в права собственности, сопровождается визитом к нотариусу и составление соответствующего заявления. Пропуск периода времени, в рамках которого нужно было обратиться в нотариальную контору, не лишает правопреемника возможности вступить в наследование, если он произвел действия, подтверждающие принятие им наследственного имущества.

Нотариальная практика признает фактическое приобретение наследства, например, в случае проживания наследника вместе с наследодателем. Если у умершего лица было в собственности не одно жилое помещение, то наследник может быть прописан в любом из них, независимо от того, в одном или разных жилищах прописаны обе стороны. Условие одно — недвижимость должна принадлежать наследодателю.

Из всего вышесказанного следует, что лицо, хоть и не обратившееся к нотариусу в течение 6 месяцев, но прописанное не позднее даты смерти наследодателя в его жилище, может заявить право на установление нотариусом фактического принятия наследства, даже через несколько лет после открытия наследства.

Когда предоставление письменных доказательств нотариусу не представляется возможным, то наследник имеет право обратиться в суд. В таком случае, при поступлении из суда сообщения о принятии искового заявления, в течение 10 дней, нотариус приостанавливает выдачу свидетельств остальным наследникам. После разрешения дела по существу, в суде, выдача свидетельств возобновляется.

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

Подача искового заявления в судебный орган, о признании фактического принятия наследства, осуществляется в районный суд по месту нахождения недвижимости. В заявлении должны быть указаны сведения:

  • об открытии наследства;
  • о составе наследственной массы;
  • о доказательствах практического принятия наследства;
  • сведения о том, что истец является наследником 17.

Необходимо в конце иска, просить суд о том, чтобы он признал фактическое получение наследства и установил права собственности. Так как указанный орган не может выйти за рамки требований указанных заявителем, истец должен заранее ходатайствовать о действиях необходимых для скорейшего оформления правоустанавливающих документов.

Цель заявителя — доказать суду факт принятия наследства. Необходимо документально подтвердить, что лицо совершило ряд действий направленных на содержание имущества, несло расходы в отношении этой собственности, охраняло от притязаний третьих лиц.

В качестве доказательств фактического принятия наследства могут выступать:

  • справки из ЖЭК, органов местного самоуправления, о совместном проживании;
  • справки из органов управления жильем, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества наследодателя;
  • всевозможные квитанции и счета за ремонт, оплату коммун.

услуг, взносов и т.д.;

  • договора с организациями о ремонтных работах, установке сигнализаций и т.д.;

— иные документы, свидетельствующие о том, что гражданин действительно владел имуществом. Багдасарян А.А. Волевой момент в принятии наследства неформальным способом // Современные проблемы юридической науки: Материалы X Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 18-19 апреля 2014 г.) В 2-х частях. Ч. I. – Челябинск: Цицеро, 2014. – С. 101.

Решение суда — это правоустанавливающий документ и нет необходимости обращаться к нотариусу после судебных тяжб. С положительным решением для истца, можно сразу направиться в юстицию для переоформления прав.

Для тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, умирает до принятия открывшегося наследства, законодателем установлены особые правила наследования – при этом неосуществленное право наследования переходит к наследникам лица, не успевшего принять имущество. Для применения данных правил важны два обстоятельства:

  • срок, установленный для принятия положенного, не истек;
  • изначально призванное к наследованию лицо не совершило каких-либо действий, которые бы свидетельствовали о принятии им имущества (в том числе и фактическом) или об отказе от наследства 18.

Лица, наследующие по трансмиссии, должны принять собственность также на общих основаниях (за умершим наследником), для чего необходима подача двух самостоятельных заявлений нотариусу по месту открытия каждого наследственного имущества. По общему правилу, на это отводится 6 месяцев со дня открытия наследственной массы, однако данный срок может быть продлен.

Далее проанализируем особенности наследственной трансмиссии.

Законодательно нормы о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 1156 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

В данной статье сказано, что в тех случаях, когда призванный к получению имущества (либо по закону, либо по завещанию) наследник скончался в промежуток времени между открытием наследства и его принятием, не успев его принять, то право принятия собственности, причитавшейся такому лицу, переходит к его правопреемникам.

При этом, по общему правилу, право принятия имущества получают лица, являющиеся наследниками по закону такого лица. Однако данное право возникает у лиц, наследующих за ним по завещанию, если наследник, не Шуйская А. К вопросу о принятии наследства // Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых: сборник материалов II Всероссийской студенческой научной конференции, 10-11 апреля 2014 г. – Рязань: Концепция, 2014. – С. 233. успевший принять наследство, предварительно завещает всю свою собственность (если же умерший получатель имущества в составленном им завещании распорядился только частью своих вещей, то наследники по завещанию не призываются к наследованию в рамках трансмиссии).

Таким образом, под наследственной трансмиссией понимается именно то правопреемство, которое возникает, если наследник не успевает принять полагающееся ему имущество по причине своей кончины. По сути, наследственная трансмиссия – это разновидность наследования по закону, потому как волей наследодателя данный порядок изменен быть не может.

Итак, наследственная трансмиссия – это переход права на принятие

наследственной массы. Данный термин официально закреплен в действующем законодательстве. При этом умерший наследник именуется трансмиттентом, а наследник, к которому перешло право принять наследство – трансмиссаром 19. При этом действуют следующие правила:

Трансмиссар получает право принять имущество исключительно в том случае, если к моменту своей смерти трансмиттент имел такое право, то есть не был лишен такого права ни по закону, ни по завещанию, а также не отказался от него.

Трансмиссар не сможет получить более того, что причиталось трансмиттенту. Если в рамках трансмиссии право принять наследство перейдет сразу к нескольким трансмиссарам, то такие лица вместе смогут унаследовать только то, что полагалось бы трансмиттенту.

Важно знать, что право принятия наследства в рамках трансмиссии не является составной частью наследственной массы, которая открывается после смерти трансмиссара (не успевшего принять имущество после смерти трансмиттента).

Согласно п. 60 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, если лицо, которое призвано к получению собственности по трансмиссии, скончалось до того, как успело принять такое имущество, то Мусаев Р.М. Некоторые особенности прав наследника на принятие наследства // Научные труды РАЮН. Вып. 13: в 2 т. Т. 2. – М.: Юрист, 2013. – С. 212. право на его принятие к наследникам трансмиссара не переходит (согласно п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Если трансмиттент успел принять полагающееся ему до своей смерти (в том числе фактически), то такие унаследованные вещи и права становятся составной частью его собственного наследуемого имущества и по общим правилам переходят к его правопреемникам.

Так, например, А. завещал дом своему единственному сыну В., однако он погиб после открытия наследства и не успел его принять. Кроме того, В. не оставил завещания. На этом основании супруга В. – Л., являясь наследником первой очереди по закону, приняла завещанный В. дом в рамках трансмиссии.

Однако, если бы В. на момент своей смерти уже проживал в доме своего отца (А.), то считалось бы, что он фактически принял имущество, и что дом к моменту его гибели принадлежал бы ему (согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Следовательно, Л. (супруга В.) могла бы претендовать только на наследование по закону с несколько иным порядком раздела наследственной массы между правопреемниками20.

Если трансмиттент, не успевший принять то, что ему полагалось, должен был получить обязательную долю в наследстве (будучи, к примеру, иждивенцем или нетрудоспособным супругом или ребенком наследодателя, согласно ст. 1149 ГК РФ), то в таких случаях правило трансмиссии не действует – право на получение обязательной доли не переходит к правопреемникам такого лица.

Согласно п. 51 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, для оформления права на принятие имущества в рамках наследственной трансмиссии следует применять общие правила, касающиеся сроков принятия и способов принятия, отказа от наследства (в том числе и в пользу других лиц).

Данные правила предусмотрены следующими статьями ГК РФ:

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

ст. 1153 ГК РФ, согласно которой для принятия полагающегося необходимо подать (лично, по почте или через представителя) соответствующее заявление (о принятии имущества либо о выдаче свидетельства о праве на наследство) нотариусу или лицу, уполномоченному выдавать указанное свидетельство;

  • ст. 1154 ГК РФ, согласно которой на принятие собственности отводится шесть месяцев со дня открытия наследственной массы (то есть со дня смерти гражданина либо со дня вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим);
  • ст.

1157 ГК РФ, согласно которой наследник имеет право отказаться от того, что ему полагается, как указав, в чью пользу осуществляется такой отказ, так и не указав на это, и такой отказ может быть осуществлен в течение срока, установленного для принятия имущества;

  • ст. 1158 ГК РФ, согласно которой отказаться от полагающегося ему лицо может только в пользу лиц, наследующих по завещанию или по закону (в рамках любой очереди);
  • ст. 1159 ГК РФ, согласно которой, отказаться от наследства можно путем подачи соответствующего заявления нотариусу или уполномоченному должностному лицу по месту открытия такого имущества.

При наследственной трансмиссии права наследующих лиц определяют применительно к каждому отдельному случаю правопреемства. Принятие наследства в таких случаях отличается тем, что наследник получает право на принятие одновременно:

  • имущества первого наследодателя, которое не успел принять в срок трансмиттент;
  • собственности трансмиттента как второго и независимого наследодателя21.

Кузнецова Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. – 2014. — № 2. – С. 33.

Если одно и то же лицо призывается к наследованию, как в рамках трансмиссии, так и на общих основаниях (наследуя за трансмиттентом по закону или по завещанию), то такое лицо может:

  • принять оба вида собственности;
  • принять только имущество только по одному основанию (любому);
  • не принять ничего.

Таким образом, непринятие наследства в рамках наследственной трансмиссии не означает, что наследующее лицо автоматически лишается права на принятие наследства на общих основаниях, и наоборот.

Если трансмиссар желает принять то, что ему полагается в рамках трансмиссии, и то наследство, открывшееся после смерти самого трансмиттента, то ему необходимо:

  • подать заявление о принятии наследства по трансмиссии (такое заявление подается нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя);
  • подать заявление о принятии того имущества, которое открылось после смерти трансмиттента (данное заявление подается нотариусу по месту открытия наследства трансмиттента).

Таким образом, должны быть поданы два самостоятельных заявления. Согласно ст. 1115 ГК РФ, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя либо место нахождения его имущества (если последнее место жительства на территории России неизвестно либо находилось за пределами России), либо место нахождения недвижимости (если наследственное имущество располагается в разных местах), либо место нахождения наиболее ценной части такой собственности.

Согласно п. 56 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, в тех случаях, когда место открытия наследства обоих наследодателей совпадает, наследующее лицо подает в одном и том же месте два самостоятельных заявления.

Если наследственные дела ведет один нотариус, то он должен завести отдельные дела к имуществу каждого наследодателя. Так как имеет место одновременно наследование по трансмиссии и на общих основаниях, действия наследника, принимающего собственность, свидетельствующие о фактическом принятии им имущества, необходимо оценивать относительно каждого наследства22.

Право получения наследства по трансмиссии не возникает, если первый наследодатель в своем завещании предусмотрел переход вещей к другому лицу, если наследник по завещанию умрет до или после открытия наследства, не успев его принять (согласно ст. 1121 ГК РФ).

Как указано в п. 51 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, и как следует из п. 2 ст. 1156 ГК РФ, сроки, предусмотренные для принятия наследства на общих основаниях и по трансмиссии не совпадают. Для того, чтобы на общих основаниях принять то, что принадлежало умершему трансмиттенту, применяется срок, указанный в вышеупомянутой ст. 1154 ГК РФ (то есть 6 месяцев).

Чтобы принять наследство по трансмиссии, установлен специальный срок, исчисляемый со дня открытия наследства, однако если оставшаяся часть шестимесячного срока составляет менее 3 месяцев, то она продляется до 3 месяцев (на это прямо указано в п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Трансмиссары, пропустившие срок для принятия имущества по уважительной причине могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со п. 2 ст. 1156 ГК РФ, а также со ст. 1155 ГК РФ.

Если первоначальный наследник до своей смерти и в пределах установленных законом сроков не выразил свою волю на принятие того, что было ему положено, и умер после того, как сроки на выражение такой воли истекли, то речь о наследственной трансмиссии идти не может.

В таких случаях еще до своей смерти лицо считается утратившим право на наследование, а потому его правопреемники, в свою очередь, не имеют права требовать продлить срок на принятие собственности. Согласно ст. 1155 Кузнецова Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. – 2014. — № 2. – С. 34. ГК РФ, восстановить пропущенный срок можно исключительно на основании заявления самого наследника.

Необходимо проводить отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.

В ст. 1146 ГК РФ предусмотрен особый порядок вступления в права наследования по праву представления. Данная норма применима в тех случаях, когда доля наследника по закону, скончавшегося до открытия наследства либо одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам (внукам и их потомкам, племянникам, двоюродным братьям и сестрам) и делится между ними в равных долях.

Необходимо учитывать, что право представления и трансмиссия в корне отличаются. Данные отличия состоят в следующем:

  • трансмиссия действует только в случае смерти трансмиттента после смерти основного наследодателя, тогда как при возникновении права представления наследник по закону умирает до наследодателя или вместе с ним;
  • нормами о трансмиссии регулируется не только переход права на получение имущества, но и порядок его принятия, тогда как нормы о праве представления данный порядок не регулируют, предоставляя лишь субъективную привилегию конкретным лицам;
  • при трансмиссии субъектный состав правообладателей не ограничен (это наследники и по закону, и по завещанию), тогда как право представления возникает исключительно у наследников по закону;

— трансмиссия – это пример правопреемства, тогда как право представления не является правопреемством между наследником и его потомками23. Кузнецова Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. – 2014. — № 2. – С. 35.

2.2 Срок для принятия наследства и последствия его пропуска

Наследственные права оформляются путем подачи заявления наследниками нотариусу в течение 6 месяцев. Лица, пропустившие этот период, могут восстановить его, обратившись в суд. Если же остальные наследники не возражают против вступления в наследственные права по истечении периода одного из них, они могут написать согласие и нотариально его удостоверить. В этом случае, восстанавливать пропущенный период в судебной инстанции не потребуется.

Когда лицо, узнавшее об открытии наследства и о своем пропуске принятия такового, обращается в суд с целью восстановить срок для его принятия, должно учитываться следующее:

  • обратиться в суд можно в течение такого же полугодового периода со дня, когда обстоятельства, мешающие лицу вступить в права наследования, отпали;
  • при обращении в суд необходимо наличие уважительных причин пропуска, а также доказательств таковых причин;
  • в суде необходимо доказывать совокупность факторов и причин пропуска установленного законом полугодового периода принятия наследственного имущества.

Наследование предполагает передачу имущества наследникам или наследнику после смерти наследодателя. При этом важным условием является вступление в права наследования и принятие наследственной массы наследником в определенный период.

Законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 1154 ГК РФ — Гражданского кодекса Российской Федерации) установлен общий период для принятия наследства, который составляет полгода со дня открытия такового.

Днем открытия наследственной массы, в зависимости от ситуаций, считается:

  • день смерти гражданина (наследодателя);
  • день вступления в законную силу судебного акта;
  • день смерти, указанный в судебном акте.

Однако имеются исключения, предусмотренные главой 64 ГК РФ, когда период вступления в наследство увеличивается за счет дополнительных установленных сроков в определенных обстоятельствах:

  • если гражданин, призванный к наследству, умер, не успев его принять, то эти права, причитающиеся данному гражданину, переходят уже к его наследникам. Они имеют возможность реализовать свои наследственные права в течение 6 месяцев с момента смерти указанного лица. если до истечения данного периода осталось менее 3 мес., то этот срок увеличивается до 3 месяцев;
  • если наследник, призванный к наследству отказался от него, то лица, к которым переходит данное право, могут в течение полугода вступить в право наследования (течение времени в данном случае начинается с момента удостоверения нотариусом факта отказа от права наследования предшествующего наследника);
  • если гражданин, призванный к наследству, признан не имеющим право на наследование (недостойным наследником), то лица, к которым переходит данное право, могут в течение полугода вступить в право наследования (течение времени начинается с момента вступления в силу соответствующего судебного акта);

— если наследник, не подал заявление о принятии наследства в течение установленного времени или не принял соответствующих для этого иных действий – он будет считаться не принявшим наследство. В этом случае другие лица, имеющие право на вступление в права наследования, могут подать заявление о принятии наследственной массы в течение трех месяцев со дня окончания установленного времени для предшествующего наследника.

Сроки для вступления граждан в права наследования, не зависимо от того, является ли вступление в наследование по завещанию, или вступление в наследование по закону, аналогичны 24.

Зачастую у граждан, являющихся наследниками, по различным обстоятельствам, возникают проблемы с соблюдением сроков наследования. Пропуск таких сроков ставит под сомнение возможность наследников получить наследственное имущество.

Для защиты прав и законных интересов граждан, законом предусмотрена возможность восстановить пропущенный срок или вступить в права наследования по истечении периода, установленного законом, при наличии одного из условий, установленных ст. 1155 ГК РФ:

  • гражданин не знал или (и) не должен был знать об открытии наследственной массы;
  • гражданин пропустил установленный законом период по причинам, которые являются уважительными в данном случае;
  • если остальные граждане, вступившие в права наследования, не возражают против вступления в такие права пропустившего срок гражданина (их согласия должны быть удостоверены в нотариальном порядке).

В первых двух случаях восстановление пропущенного срока возможно только путем подачи соответствующего заявления в судебную инстанцию и при наличии надлежащих доказательств такого пропуска.

Как и для всех видов гражданских правоотношений, к наследственным делам (за исключением некоторых случаев, установленных главой 64 ГК РФ), применяются общие и специальные сроки исковой давности, регламентируемые главой 12 ГК РФ.

Исковой давностью считается период для обращения граждан в судебные органы за защитой нарушенных прав или интересов. Общий срок давности составляет три года. Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. – 2014. — № 3. – С. 39.

Срок исковой давности исчисляется в зависимости от конкретных случаев и отчет течения такого начинается:

  • со дня, когда гражданин узнал о нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ);
  • со дня, когда уважительные причины для пропуска срока отпали со дня смерти наследодателя (ст. 1155 ГК РФ).

Период исковой давности исчисляется в календарных датах (числах, месяцах, годах).

В случае если окончание периода исковой давности приходится на праздничный или нерабочий день, датой окончания истечения такого периода будет являться следующий за таким днем, рабочий день.

Так, например, гражданка «З» (истица) обратилась с исковым заявлением к Банку и Администрации района о восстановлении пропущенного срока для принятия наследственной массы после умершей матери. Пояснив суду, что не предполагала о наличии наследственного имущества, а также не имела возможности приехать в город по причине рождения ребенка и ухода за ним, а также увольнения с работы.

Истица сообщила суду, что обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследственной массы, однако нотариусом был выдан отказ по причине пропуска установленного законом полугодового периода принятия наследства.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, суд приходит к следующему выводу. Согласно п.2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина, право собственности на его имущество переходит наследникам. Пунктом 1 ст. 1142 ГК РФ предусмотрено, что наследниками первой очереди являются дети, супруги, родителя наследодателя.

Статьями ст. 1152 ГК РФ и ст. 1154 ГК РФ установлен период для принятия наследства в течение полугода со дня его открытия. Законодательством предусмотрено право гражданина на восстановление пропущенного срока путем подачи искового заявления в суд.

Основываясь на законодательстве, а также, принимая во внимание доказательства, предоставленные истицей (справки о рождении ребенка, справки о нахождении истицы на учете как малоимущей и нуждающейся и пр.), суд установил в связи с указанными обстоятельствами, что истица не смогла оформить наследственные права по уважительным причинам.

Судом принято решение:

  • восстановить пропущенный истицей срок принятия наследства;
  • признать истицу принявшей наследственное имущество.

Таким образом, права истицы восстановлены, и наследство перешло в ее собственность25.

Восстановить пропущенный период для вступления в право наследования может только суд. Для этого гражданину необходимо обратиться в судебную инстанцию по месту открытия наследства с исковым заявлением (ст. 1155 ГК РФ) о его восстановлении. В исковом заявлении необходимо указать следующее:

  • данные заявителя, его адрес и пр.;
  • информацию о наследстве;
  • данные ответчиков, их адреса и пр.;
  • данные третьих лиц (заинтересованных граждан), их адреса и пр.;
  • причины пропуска (с приложением надлежащих доказательств);
  • исковые требования;
  • дата и подпись заявителя.

При этом заявление должно быть подано в течение полугодового периода со дня, когда гражданин узнал о смерти наследодателя (открытии наследственной массы) или когда причины пропуска срока отпали.

Если в суде будет доказано, что гражданином был пропущен срок по уважительным причинам, суд признает такого гражданина принявшим наследство. Уважительными причинами для пропуска вступления при наследовании могут быть такие обстоятельства, как болезнь гражданина, нахождение его в неведении, длительная командировка или отъезд и пр. 26

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. – 2012. — № 3. – С. 28.

При подаче иска следует доказывать не отдельные причины пропуска надлежащего периода, а совокупность таковых. Так как бывает, что доказательная база, а также причины, по которым гражданин пропустил срок, далеко не всегда суд может признать уважительными.

Так, гражданин «М» обратился со следующими исковыми требованиями к ответчику «И» восстановить пропущенный срок для принятия наследственного имущества, признать истца принявшим наследственное имущество, признать права собственности в порядке наследования по закону. Истец заявляет такие требования в связи с тем, что он является наследником своего умершего отца.

Так как истец не знал о смерти родителя, он своевременно не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследственного имущества (доли в квартире и земельного участка).

Гражданин «М», утверждает, что ответчик не сообщил ему о смерти отца. Ответчик иск не признал, сообщив о том, что истцу сообщалось о смерти отца и о дате похорон.

Основываясь на ст. 1113 ГК РФ, ст. 1114 ГК РФ и ст. 1154 ГК РФ, и в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, по заявлению гражданина, который пропустил период для принятия наследственной массы (ст. 1154 ГК РФ) суд может восстановить такой период и признать наследника принявшим наследство. При условии, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или упустил время по другим уважительным причинам.

Согласно пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», требования наследника о восстановлении пропущенного периода и признания наследника принявшим такое наследство могут быть удовлетворены судами только при доказанности ряда обстоятельств.

В частности, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследственной массы или пропустил период по иным уважительным причинам. При этом к уважительным причинам можно отнести обстоятельства, связанные с личностью истца. Уважительными в этом случае не могут являться незнание истцом норм закона, а также, того, что у истец не имел сведений о наследственном имуществе и пр.

Следовательно, только при доказанности совокупности фактов и обстоятельств, требования истца о восстановлении срока подлежит удовлетворению. Суд пришел к выводу, что в данном случае незнание о смерти своего отца и информации об открытии наследственной массы не могут быть признаны уважительными причинами пропуска. Доводы истца признаны несостоятельными. Суд отказал истцу в удовлетворении искового заявления полностью27.

Оформление наследства происходит в несколько этапов и начинается с момента открытия наследственной массы и заканчивается моментом получения правоустанавливающих документов. Основными этапами оформления наследства являются:

  • открытие наследственной массы нотариусом и извещение наследников;
  • принятие наследства подачей заявлений наследниками;
  • оформление документов;
  • получение правоустанавливающих документов.

Однако в зависимости от обстоятельств, на различных стадиях оформления наследства могут потребоваться дополнительные процедуры или процессы, в связи с чем, увеличивается и период оформления наследства. Такой период зависит от множества причин, которые могут повлиять на длительность процедуры оформления наследственных прав. Такими факторами могут служить:

  • период подачи заявлений о вступлении в наследственные права всеми наследниками (наследники могут подавать заявления на протяжении полугода);
  • наличие необходимых документов у лиц для вступления в наследственные права, а также необходимость их сбора или подготовки;
  • вид имущества (необходимость получения специальных заключений или оценок – если это доли в уставном капитале и пр.);
  • Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

необходимость в восстановлении пропущенных сроков принятия наследства (если кто-либо не успел принять наследство в полугодовой период, он может обратиться в суд);

  • необходимость регистрации имущества (если это недвижимое имущество – необходима государственная регистрация) и др..

Срок принятия наследства также может быть не ограничен полугодом. Например, если наследники первых очередей не заявили о принятии наследства, наследники последующих очередей могут заявить о принятии наследства в течение следующих трех месяцев.

2.3. Свидетельство о праве на наследство и его значение

Свидетельство о праве на наследство является документом, который подтверждает законные права наследника на распоряжение и владение имуществом, перешедшим к данным лицам в порядке наследования.

Так как законодательство не обязывает наследника получать свидетельство о праве на наследство, наследник имеет право владеть и распоряжаться данным имуществом после вступления в наследственные права и без такого документа 28.

Однако в таком случае, у наследника могут возникнуть препятствия для полноценного владения и распоряжении наследством. Это случается, когда законодательством предусмотрена регистрация или постановка на учет некоторых объектов и прав на них. Например:

  • право на недвижимое имущество, получаемое в порядке наследования, должно быть зарегистрировано соответствующим образом в Росреестре;
  • смена владельца транспортного средства должно быть оформлено в ГИБДД;
  • право на пакет акций должно быть зарегистрировано регистратором.

Гасанов З.У. Процедура принятия наследства при наследовании земельного участка и имущественных прав на него // Нотариус. – 2013. — № 7. – С. 30.

Получение свидетельства необходимо в большинстве случаев. Нотариус выдает свидетельство по заявлению гражданина, вступившего в наследство при оплате государственной пошлины.

Свидетельство о праве на наследство является документом, удостоверяющим право наследника на ту имущественную массу либо её часть, которую ставил после смерти наследодатель. Хотя законодательство Российской Федерации не обязывает наследника получать такой документ (часть 2 пункта 1 ст. 1162 ГК РФ), его получение играет важную роль в дальнейшем распоряжении имуществом. Так, зачастую необходима государственная регистрация имущества (недвижимость) или постановка на учет (автотранспортные средства).

Для того чтобы получить свидетельство необходима подача соответствующего заявления нотариусу. Однако нотариус примет заявление только при наличии основания для вступления гражданина в наследственные права.

Заявление содержит сведения:

  • о местоположении нотариальной конторы, куда подается документ и сведения о самом нотариусе;
  • о заявителе (его фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, контактный телефон);
  • об умершем гражданине-наследодателе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания);
  • о самом заявителе — наследнике. Здесь также необходимо прописать паспортные реквизиты, адрес проживания, кроме этого, указать характер связи между наследником и наследодателем: это могут быть родственные, брачные отношения, либо нахождение лица на иждивении и т.д.;
  • об имуществе, которое входит в состав наследства умершего человека;
  • дата, подпись заявителя;

Для получения свидетельства о праве на наследство, в порядке вступления в права наследования по закону, необходимы следующие основания:

  • отсутствие завещательного документа умершего о распоряжении своим имуществом в чью-либо пользу;
  • непринятие или отказ основных наследников, призванных к наследованию имущества по завещанию;
  • наследники, которые указаны в завещательном документе, отстранены от наследственной массы либо признаны судебным органом как недостойные;
  • наличие у наследника необходимых документов, подтверждающих наследственные права на данное имущество 29.

Для получения свидетельства о праве на наследство, в порядке принятия имущества по завещанию необходимо:

  • наличие завещания, удостоверенное нотариусом и оформленное в соответствии со ст. 1125 ГК РФ;
  • наличие закрытого завещания, оформленного протоколом в соответствии со ст. 1126 ГК РФ;
  • наличие завещания в простой форме, написанное при особых обстоятельствах и оформленное согласно требованиям ст. 1129 ГК РФ.

Основания для наследования установлены ст. 1111 ГК РФ. Так, вступление в наследственные права по закону могут иметь место только при отсутствии завещания, а также при наличии других обстоятельств, которые установлены законом.

Выдача документа осуществляется согласно пункту 1 ст. 1162 ГК РФ — по месту открытия наследственного дела. В большинстве случаев таким местом является место последнего пребывания или жительства умершего гражданина. Нотариус, который открывает наследство, определяется при совокупности следующих обстоятельств:

Слободян С.А. Правовой порядок принятия наследства // Гражданин и право. – 2014. — № 8. – С. 53.

место проживания или нахождения умершего гражданина на территории определенного района;

  • первая буква в фамилии умершего гражданина;
  • дата смерти наследодателя.

Так как нотариус определяется еще на начальном этапе дела – при открытии наследства, то и свидетельство о праве на наследственное имущество наследник получает у того же нотариуса.

Свидетельство выдается наследникам или наследнику в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Так, согласно пункту 1 ст. 1163 ГК РФ, документ выдается после истечения шестимесячного срока для вступления в наследственную массу, в любое время (при наличии заявления о вступлении в наследство или факт его принятия).

Но только если нет никаких препятствий в его выдаче (например, по данному наследству имеется спор, находящийся на рассмотрении в суде).

Однако имеются случаи, когда свидетельство может быть выдано до истечения таких сроков. Основанием для этого может служить:

  • отсутствие иных лиц, помимо уже заявивших себя наследников;
  • отсутствие судебного разбирательства или иных причин;
  • наличие судебного решения о досрочном вступлении в права наследования.

Так же, законодательством предусмотрены случаи, когда выдача свидетельства может быть приостановлена. Такие ситуации возникают при следующих обстоятельствах:

  • наследник еще не родился в течение периода, предоставленного для принятия наследственной массы;
  • имеется решение суда о приостановлении в выдаче свидетельства по каким-либо основаниям;
  • имеется судебное разбирательство по спору о данном наследстве между наследниками и/или заинтересованными лицами30.

Слободян С.А. Правовой порядок принятия наследства // Гражданин и право. – 2014. — № 8. – С. 54.

Этот перечень, определённый ст. 1163 ГК РФ является исчерпывающим.

Если нотариус отказывает в выдаче свидетельства в установленные законом сроки без объяснения причин, либо такие причины не являются основаниями для отказа, а также в иных случаях отказа, наследники могут обжаловать отказ нотариуса в судебной инстанции. Предварительно перед этим получив письменный документ (отказ) нотариуса.

Все правила о сроках выдачи свидетельствам содержатся в ГК РФ и в основах законодательства Российской Федерации о нотариате.

Законодательством и нормативными актами регламентирован тот факт, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано только по желанию наследников или наследника.

При выдаче свидетельства нотариус совершает определенные действия. При наследовании по закону нотариусом осуществляется:

  • проверка факта смерти наследодателя;
  • установление места и времени открытия наследственного имущества;
  • установление лиц, являющихся наследниками;
  • проверка оснований для признания наследниками лиц, обратившихся с заявлением;
  • проверка состава имущества и его местонахождение;
  • проверка и установление иных фактов.

Для этого нотариус истребует необходимые документы путем направления соответствующих запросов в инстанции, банки, государственные органы и учреждения, а также иные организации.

После сбора надлежащих доказательств и проверки фактов, нотариус направляет извещения об открытии наследства всем имеющимся наследникам первой очереди.

При наследовании по завещанию, нотариусом совершаются следующие действия:

  • проверка факта смерти наследодателя;
  • установление места и времени открытия наследственного имущества;
  • проверка наличия завещания;
  • установление граждан, имеющих законное право на обязательную часть в имуществе.

После, нотариус уведомляет наследников путем направления в их адреса письменного извещения.

В случаях, когда завещаний несколько, действующим из всех будет только то, которое написано последним.

Для получения свидетельства наследники представляют нотариусу в установленные законом сроки следующие документы:

  • документ, который подтверждает факт смерти наследодателя, который включает в себя и время смерти;
  • основания для наследования (документы, удостоверяющие родственные отношения или завещание);
  • правоустанавливающие или иные документы, которые могут подтвердить права умершего на его имущество;
  • оценка наследуемого имущества;
  • документы, удостоверяющие личность наследника;
  • заявление о вступлении в наследственные права 31.

Бывают ситуации, когда срок вступления в наследство лицомнаследником пропущен. В этом случае возможны некоторые варианты приобретения наследства:

  • восстановить тот срок, который пропустил опоздавший наследник;
  • признать права на наследственное имущество в судебном порядке;
  • признать наследника, который вступил в наследство другими наследниками.

Это действие совершается также — путем подачи заявления нотариусу (ст. 1154 , 1155 ГК РФ; п. 42 — 44 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Слободян С.А. О сроках для принятия наследства в соответствии с российским гражданским законодательством // Гражданин и право. – 2014. — № 10. – С. 27.

Так, гражданин Ковалик А.И. обратился в суд с иском о восстановлении пропущенного срока принятия наследства. В суд он предъявил неопровержимое доказательство, что в течение 7 месяцев после смерти наследодателя, он находился на реабилитации после ДТП в лечебном учреждении. В данном случае, причина является уважительной, соответственно суд удовлетворил иск гражданина Ковалика А.И.(п. 1, ст. 1155 ГК РФ)32.

При получении свидетельства о праве на наследство необходимо оплатить государственную пошлину. В зависимости от степени родства, размер тарифа, установленного ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации:

  • для наследников первой и второй очереди (кроме бабушек и дедушек) – 0,3 % от стоимости наследственного имущества в той части, которая полагается данному наследнику. Ограничение в максимальном размере государственной пошлины в данном случае составляет 100 000 рублей;
  • для иных наследников – 0,6 % от стоимости наследственного имущества в той части, которая полагается данному наследнику. Ограничение в максимальном размере государственной пошлины в данном случае составляет 1 000 000 рублей.

В случае, когда стоимость имущества не известна, она может быть определена специализированными организациями.

Оплата за проведение мероприятий по оценке наследуемого имущества осуществляется за счет наследников или одного из них, по договоренности. В крайних случаях, такие вопросы может решить судебный орган. А в некоторых (исключительных) случаях, оплата за мероприятия по оценке осуществляется из средств наследственного имущества.

Законодательством установлено (пункт 1 ст. 333.25 НК РФ), что оценка должна проводиться на момент открытия наследственного имущества.

Однако, не всегда имущество необходимо оценивать. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что рассчитать государственную пошлину при выдаче свидетельства о праве на

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г. наследственное имущество исходя из следующих вариантов стоимости такого имущества:

  • инвентаризационной стоимости;
  • кадастровой стоимости;
  • рыночной стоимости;
  • номинальной стоимости.

При этом нотариус не правомочен требовать документ, подтверждающий ту или иную стоимость имущества. Если имеется несколько документов, которые подтверждают стоимость имущества и эта стоимость отличается, в этом случае расчет может производиться из наименьшей стоимости имущества.

В соответствии со ст. 333.38 НК РФ, имеется категория лиц и видов имущества, при наследовании которых граждане, вступающие в наследственные права, освобождаются от оплаты пошлины или оплачивают ее не в полном размере при получении свидетельства.

Такие льготы возникают в следующих случаях:

  • при вступлении в наследственные права граждан с инвалидностями первой и второй группы – оплата государственной пошлины осуществляется в размере 50 % от суммы такой пошлины;
  • при вступлении в наследственные права граждан, совместно проживающих с наследодателем и наследуемых после его смерти данный жилой дом и участок, на котором расположен данный дом;
  • при наследовании вкладов, заработной платы, страховых сумм, авторского гонорара;
  • при наследовании имущества, в случае, если наследодатель погиб при исполнении обязанностей или заданий в связи со своим служебным положением и т.п. ;
  • если наследниками являются несовершеннолетние, малолетние и недееспособные граждане;
  • иные лица, установленные законодательством 33.

Помимо оплаты государственной пошлины, нотариусу обычно оплачивается и его техническая или правовая работа. Тарифы на такие работы четко не регламентированы законом и могут быть установлены нотариальными конторами самостоятельно.

Следует учесть, что нотариус не вправе взимать оплату за такие услуги или навязывать услуги гражданам. Такие услуги могут быть предоставлены нотариусом только с согласия самих граждан.

Для урегулирования споров по расчету и применению расчетов государственной пошлины нотариусами, граждане вправе обращаться в судебные инстанции для защиты своих прав и законных интересов.

Так, гражданка «П» обратилась в районный суд с заявлением об установлении кадастровой стоимости жилого домовладения в размере, равном его рыночной стоимости. В обосновании требований гражданка «П» указала, что она является наследником данного домовладения. При оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство нотариус рассчитал тариф, исходя из кадастровой стоимости объекта. Однако с данной стоимостью истица не согласна, так как считает, что стоимость завышена.

Для того, чтобы подтвердить свои доводы, гражданка «П» обратилась к независимым экспертам, чтобы провести независимую экспертизу рыночной стоимости домовладения. Экспертами рассчитана рыночная стоимость, которая меньше кадастровой на 200 000 (двести тысяч) рублей.

Заявительница просит суд установить кадастровую стоимость домовладения равную рыночной стоимости, проведенной экспертами.

Изучив материалы дела, заслушав стороны, анализируя действующее законодательство, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований по следующим причинам: Слободян С.А. О сроках для принятия наследства в соответствии с российским гражданским законодательством // Гражданин и право. – 2014. — № 10. – С. 29.

установление рыночной стоимости объекта является законным способом уточнения кадастровой стоимости объекта;

  • оценка произведена специалистами на законных основаниях и в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов;
  • завышенная кадастровая стоимость домовладения влечет бремя обязательных платежей, сумма которых находится в зависимости от кадастровой стоимости объекта 34.

Так же, как и любой другой аналогичный юридический документ (справки, договоры и прочее) свидетельство может быть признано недействительным. Зачастую такой инструмент, как признание свидетельства недействительным может стать удобным инструментом для восстановления нарушенных прав граждан.

И так, основаниями для признания свидетельства недействительным могут быть:

  • Выдача такого свидетельства тем наследникам, которые имеют право на наследство (недостойным наследникам).

  • Выдача свидетельства наследнику без учёта прав и законных интересов других наследников.
  • Признание не действительным завещания, на основании которого было в последствии выдано свидетельство.
  • Пропуск одним из наследников срока для обращения к нотариусу и его обращение в суд с просьбой восстановления такого срока (в случае признания судом пропуска такого срока по уважительной причине).

Для того что бы свидетельство было признанно недействительным необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать соответствующую просьбу, привести доказательства, которые бы подтверждали недействительность выданного документа. В этом случае необходимо прилагать к иску документы, подтверждающие такую недействительность.

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

Так, например, Петров обратился в суд с иском, в котором просил признать свидетельство, выданное его дочери Петровой недействительным. В подтверждение своих требований, Петров предоставил доказательства, что после смерти своей жены он продолжил проживать в квартире, которая была в их совместной собственности, продолжает нести расходы на содержание квартиры, уплачивает налоги и иные выплаты. Данные факты были подтверждены документально. К тому же, Петрова фактически не приняла наследство и в квартире не проживает.

В свидетельстве, которое выдал нотариус фигурировала в качестве наследника только его дочь, хотя по закону они оба имеют в равной степени право на наследство. Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что Петров фактически принял наследство, что было подтверждено документально. Также, по закону они оба имеют право на наследство, поэтому суд вынес решение о недействительности свидетельства, признав за Петровым и его дочерью право на ½ части квартиры за каждым соответственно.

Таким образом, суд отменил незаконное свидетельство нотариуса, признав наследование по закону квартиры в равных долях за пережившим супругом и дочерью умершей 35.

Поэтому лучше всего не пытаться совершать противоправные действия, чтобы в дальнейшем не испытывать проблемы с признанием недействительности свидетельства. Кроме этого, такой инструмент может послужить адекватной мерой в восстановлении своего нарушенного права.

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

3.1 Общая собственность наследников. Раздел имущества между наследниками

Соглашение о разделе наследственного имущества заключается в письменной форме. Подчиняется данная сделка правилам о совершении договоров и подлежит обязательному исполнению.

Как и любой документ, такое соглашение имеет свои особенности. В том числе, оно ограничивает круг лиц, правомочных на совершение такого действия, исключая недееспособных лиц. В остальном, само содержание не имеет рамок. Стороны вправе сами решать суть сделки. Единственным правилом служит законность и недопущение нарушения прав третьих лиц.

Мировое соглашение, заключенное в рамках судебного разбирательства, исключает повторное обращение в суд по тем же основаниям и тому же спору. В случае отказа от исполнения мирового соглашения, необходимо обратиться в службу судебных приставов.

Как следует из норм ст. 1164 ГК РФ, в случае перехода наследства к двум и более лицам, оно считается общей долевой собственностью. До того момента, пока не произойдет раздел имущества, оно будет находиться в общей собственности.

Соглашение о разделе наследства соответствует договорным

отношениям. При его заключении действует принцип свободы договора, так как никто не может принудить к составлению данной бумаги. Сам наследник, может и вовсе отказаться от наследственного имущества или в случае не достижения обоюдного согласия о разделе, суд может решить спор 36.

Следует отметить, что в случае, если одна из сторон договора, является недееспособной, ввиду не достижения 14 лет или по иным основаниям, их законные представители, должны участвовать в сделке от имени своих Дудкин А.Ю. Требования к форме соглашения о разделе наследства // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. — № 1. – С. 73. подопечных. Если одна из сторон договора ограниченно дееспособная или несовершеннолетняя (14-18 лет), то нужно письменное согласие представителей.

В том случае, когда подопечный и его представитель, являются наследниками одной наследственной массы, опекун/попечитель не имеет право совершать соглашение от имени подопечного в отношении себя. При данных обстоятельствах, решить возникшую проблему может суд или органы опеки и попечительства. Договор о разделе имущества, может быть заключен только по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, когда все правопреемники определены и иных претендентов на полученный объект не должно быть.

В зависимости от определенного вида получаемого имущества, соглашение бывает нескольких видов:

  • устное;
  • простое письменное;
  • нотариально заверенное.

Первый вид практически не встречается в быту, так как он подлежит применению при наличии имущества, стоимость которого составляет не более 10 минимальных размеров оплаты труда. Конечно, наследство такой суммы маловероятно, но так как соглашение является договором, то такой пункт необходимо было озвучить.

Простая письменная форма, применима к разделу движимого имущества, не зависимо от стоимости. Предметом сделки может быть как автомобиль, так и предметы роскоши (драгоценные украшения и т.д.).

Нотариальная форма, подходит для деления недвижимости, а так же долей в уставных капиталах и долей в складочных капиталах хозяйственных кооперативов.

Нотариальное удостоверение необходимо для Росреестра, который не будет регистрировать переход собственности без заверения. А во втором случае, форма обязательна для предъявления в налоговый орган.

В гражданском законодательстве нет нормы, конкретизирующей содержание соглашения. Участники договора вправе сами определять положения документа, закон не определяет существенных пунктов или структуру договора. Главным условием действительности соглашения, служит соблюдение прав третьих лиц и не противоречие закону.

Стороны сделки могут изменять размер причитающейся доли, отдать всю собственность только одному наследнику, предусмотреть компенсацию в денежном эквиваленте или отказаться от компенсации. Любое решение касаемо долей, не будет противоречить закону, несоразмерность не может служить основанием недействительности договора 37.

Воля завещателя, в данном случае тоже не будет нарушена, так как лицо, получившее свидетельство о праве на наследство фактически становится его собственником. Он вправе продать, обменять, подарить приобретенное, рамок по реализации имущества не существует.

Тот наследник, который являлся сособственником наследодателя в предмете наследственной массы имеет право на получение этой вещи в счет своей доли. Так гласит ст.1168 ГК РФ, к тому же не имеет значения, пользовался ли он ею.

Так, например, гражданин Дитте Г.Н. и гражданка Дитте А.С. являются собственниками квартиры. При этом, супруги вместе не проживали но жилище было приобретено в браке и официально он не был расторгнут. В указанной недвижимости проживали Дитте Г.Н. и его мать Дитте С.Л.

После смерти Дитте Г.Н., наследниками указанной квартиры и подаренного наследодателю при жизни дома, стали мать и супруга. Оба лица стали обладать правом общей долевой собственности. Соглашением, было решено квартиру отдать супруге, а дом матери умершего. Данное решение является наиболее верным, так как при квартира и должна принадлежать Дитте А.С., ввиду ее совместного правообладания, а дом соответственно переходит к матери. К тому же он не считается совместно нажитым имуществом 38. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы толкования ст. 1168-1170 ГК РФ при разделе наследства // Актуальные проблемы частного права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва Екатеринбург, 21 июня 2014 г. – М.: Статут, 2014. – С. 250. Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

Еще одним приоритетным правом обладает наследник, который хоть и не являлся сособственником, но постоянно пользовался вещью, при условии, что никто из остальных наследников не был вторым хозяином этого имущества. Данный пункт применим, к примеру, если один из детей пользовался автомобилем наследодателя, а остальные наследники нет. Пользование должно быть законным и в личных интересах того, кто пользовался собственностью.

Если все наследники постоянно пользовались наследственной вещью, то преимущественного права нет ни у кого. В случае распределения жилища, в котором жил наследник у которого нет другого места жительства, он будет обладать приоритетом. Но наличие иного жилища, пусть в другом населенном пункте, не дают такого права. Следует иметь ввиду, что все указанные приоритеты не являются обязательными к исполнению, они лишь помогают распределить наследственную массу.

Для вступления в наследство, преемнику необходимо явиться к нотариусу по месту жительства наследодателя, в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (смерти гражданина) и написать заявление о получении свидетельства на наследство. По истечении шестимесячного срока, наследники, получив свидетельство о праве на наследство, могут составлять соглашение о разделе общей собственности.

Если срок, указанный выше, был пропущен, то его можно восстановить договорным путем, получив соответствующее согласие от лиц, вступивших в наследство. Логично, что заключается документ только при наличии согласия всех наследников, в чьей совместной собственности находится унаследованное имущество. При отсутствии такого разрешения, придется обращаться в суд.

Если свидетельство еще не выдано, то разделить можно только движимые вещи, имущественные права/обязанности, в таких случаях свидетельства выдаются отдельно.

Раздел имущества может быть приостановлен, в случае зачатого, но еще не родившегося ребенка наследодателя. Так как правоспособность человека возникает при рождении, не родившийся ребенок, как следствие, ею не обладает и в отношении него нет оснований распределять наследство. Только после его рождения, можно продолжить раздел имущества, оставленного наследодателем.

Заключенный договор, является документом, на основании которого возникает право владения и распоряжения собственностью и осуществляется переход прав и обязанностей участвующих в сделке лиц.

Соглашение обязательно для исполнения всеми сторонами договора. Лицо, которое отказалось от наследства, теряет все права на этот объект. В то же время, лицо получившее наследство, также может отказаться от него в течение 6 месяцев со дня получения. Так как раздел собственности осуществляется в форме договора, при его неисполнении, другая сторона может требовать выполнения оговоренных действий.

При не достижении обоюдного согласия в вопросах деления наследства, следует обращаться в суд. Его решение будет подлежать обязательному исполнению. Решение государственного органа вступает в силу по истечении месяца. При обжаловании акта, судебное решение второй инстанции вступает в силу немедленно39.

Как правило, выделение доли осуществляется путем предоставления имущества в натуральном виде, но бывают случаи, когда данное действие невозможно. Причиной может послужить нарушение целостности и нанесение значительного ущерба имуществу. В такой ситуации, с согласия лица, которому должно быть предоставлено наследство, может быть выплачена компенсация. В случае его отказа, предложенное решение не подлежит исполнению.

Только суд имеет правомочие отступить от этого правила и обязать всех участников исполнить решение. То есть, обязать одного наследника принять компенсацию, а остальных — выплатить ее. Но возможно данное действие только при наличии 3 условий, наступивших одновременно:

  • Доля участника спорной ситуации незначительна. Брючко Т.А. Раздел наследства в гражданском праве: вопросы теории и практики. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 14.
  • Невозможно ее выделить в натуре.
  • Использование общего имущества не представляет особого интереса для выбывающего собственника.

Исковое заявление в суд, может быть подано в течение трех лет со дня открытия наследства. Инициатором судебной тяжбы может быть любой наследник.

Когда стороны готовы договориться в ходе начатого судебного процесса, они могут заключить мировое соглашение, которое будет итогом судебной тяжбы и прекратит спор. Как правило, мировое соглашение является договором и содержит в себе уступки с одной из сторон. Инициатором такого итога спора может стать любая из сторон, не зависимо от того, кто подавал иск.

Если у одной из сторон есть представитель, то он может заключать мировое соглашение только при наличии такого полномочия в доверенности. Самостоятельное решение спора имеет место только в процессе, до того момента как суд принял решение, на любом из заседаний. Мировой документ содержит условия его исполнения и сроки. Суд утверждает сделку, если ее положения не противоречат закону.

Перед утверждением соглашения, суд разъясняет последствия, а также объясняет сторонам, что данное действие приведет к прекращению спора и невозможности повторного обращения по этому вопросу. В случае неисполнения соглашения добровольно, лицо может обратиться в суд за выдачей исполнительного листа и далее реализовать действия по договору с помощью исполнительного органа.

При реализации преимущественного права кого-либо из наследников на неделимую вещь (ст. 1168 ГК РФ) или на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ) при разделе наследства может возникнуть несоразмерность имущества, переданного наследнику с причитающейся ему наследственной долей.

При разрешении вопроса о ликвидации такой несоразмерности законодатель исходит из общих принципов раздела имущества, находящегося в долевой собственности, который заложен в п. 4 ст. 252 ГК РФ: несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании данной статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства.

Указанная несоразмерность может быть устранена не только за счет остального наследственного имущества, но также предоставлением иной компенсации, например, компенсации имуществом, не входящим в состав наследства, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы 40.

Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Данное правило носит диспозитивный характер и не является обязанностью наследников. Вместе с тем следует иметь в виду, что если между наследниками соответствующего соглашения не достигнуто, а наследник, имеющий преимущественное право на получение имущества, настаивает на его реализации, в удовлетворении его требований должно быть отказано.

Также необходимо обратить на то обстоятельство, что п. 1 ст. 1182 ГК РФ устанавливает возможность раздела земельного участка, который принадлежит наследникам на праве общей совместной собственности, однако не предоставляет возможность раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве пожизненного наследуемого владения. Представляется целесообразным, в целях исключения указанной правовой неопределенности п. 1 ст. 1182 ГК РФ изложить в новой редакции: Казанцева А.Е. Раздел предприятия, входящего в состав наследства // Вестник Омского университета. – 2012. — № 2 (31).

– С. 130.

«Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности или на праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения».

3.2 Охрана интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан

при разделе наследства

Если наследник малолетний (до 14 лет) или недееспособный, то его законные представители принимают имущество в пользу подопечного от своего имени. В случае ограниченной дееспособности или несовершеннолетия гражданина (14-18 лет), он самостоятельно осуществляет процедуру принятия имущества в собственность, с письменного согласия представителей.

Когда имущество выморочное (то есть имущество, в отношении которого никто не заявляет прав владения), принимает его в собственность только РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

Полная дееспособность гражданина возникает по достижении им возраста 18 лет, а также при вступлении в брак и эмансипации. Отсутствие полной дееспособности не лишает наследника права на получение наследства. При этом нормы комментируемой статьи предусматривают дополнительные гарантии обеспечения прав на наследство таких лиц, в том числе:

  • несовершеннолетних, кроме эмансипированных и вступивших в брак (ст. ст. 21, 27 ГК);
  • недееспособных (ст. 29 ГК);
  • ограниченных в дееспособности (ст. 30 ГК)41.

Несовершеннолетние полностью дееспособные граждане самостоятельно совершают сделки по распоряжению имуществом, в том числе при Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2013. – С. 180. осуществлении раздела наследственного имущества. На них не распространяется действие ст. 37 ГК РФ42.

Охрану имущественных прав лиц, не обладающих полной дееспособностью, осуществляют их законные представители — родители, опекуны, попечители, усыновители. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации (п. 4 ст. 35 ГК) 43.

Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на раздел его имущества или выдел из него долей, а также на любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного. Таким образом, в положениях п. 2 ст. 37 и абз. 2 ст. 1167 ГК РФ имеет место различный подход к роли органов опеки и попечительства в разделе имущества с участием лиц, не обладающих полной дееспособностью 44.

По нашему мнению, приоритет должны иметь положения ст. 37 ГК РФ. Целью нормы абз. 2 ст. 1167 ГК РФ является необходимость уведомления органов опеки и попечительства, которые должны оценить правомерность соглашения о разделе наследства и исходя из интересов не обладающего полной дееспособностью лица дать согласие на совершение сделки или отказать в таковом. Обязанность уведомления органов опеки и попечительства Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2013. – С. 183. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2013. – С. 186. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2013. – С. 190. должна быть возложена на нотариуса, который владеет информацией о наследниках, не обладающих полной дееспособностью 45.

В том случае, если в соглашении о разделе имущества участвуют с другой стороны законные представители названных лиц, они не вправе представлять интересы подопечного согласно п. 3 ст. 182 ГК РФ. В противном случае такое соглашение будет ничтожным (ст. 168 ГК).

На это указывает и п. 3 ст. 37 ГК РФ, согласно которому опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок либо ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Это положение распространяется и на родителей несовершеннолетних. Для решения названной проблемы представлять интересы лица, не обладающего полной дееспособностью, могут иные лица по доверенности либо орган опеки и попечительства может назначить представителя на время для совершения необходимых действий. Так, согласно абз. 2 п. 2 ст. 39 ГК РФ опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно. В соответствии с п. 2 ст. 64 СК РФ родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. Это может быть и представитель органа опеки и попечительства 46. Блинков О.Е., Попова Т.А. Раздел наследства в российском и зарубежном гражданском праве: монография. – М.: Юрист, 2013. – С. 40. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2013. – С. 195.

3.3 Преимущественные права при наследовании и порядок их осуществления

раздел наследства должен производиться с учетом преимущественного права на неделимую вещь (ст. 1168 ГК РФ) и преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ).

Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, в том числе жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения; 3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед

другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших

совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое

жилое помещение 47.

Указанные лица обладают преимущественным правом, но не обязанностью, следовательно, могут отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам. По общим правилам раздел также производится, если заявление о разделе было изъявлено по прошествии трех лет со дня открытия наследства 48.

В случае если имущество, о преимущественном праве на которое заявит наследник, несоразмерно с его долей в наследстве, остальные наследники получают другое имущество из состава наследства или им предоставляется иная компенсация, в том числе выплата соответствующей денежной суммы. При этом следует иметь в виду, если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Также следует учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь, включая жилое помещение, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение (п. 4 ст. 252 ГК РФ), тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. Выпуск 25 к весеннему семестру 2016 года Блинков О.Е., Бутова Е.А. Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики // Наследственное право. — 2015. — N 1. — С. 21 — 24. обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника 49.

Также среди наследников законодатель выделяет особую группу лиц, призываемых к наследованию и имеющих обязательную долю в наследстве, независимо от наличия завещания и его содержания. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК, к таким лицам относятся нетрудоспособные наследники первой очереди, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Представители указанной категории наследников вправе претендовать на не менее чем половину той доли, на которую они могли рассчитывать по закону, как наследники, призываемые в первую очередь. При этом в указанную долю засчитывается вся часть наследства, полученная обязательным наследником по любому другому основанию (п. 3 ст. 1149 ГК).

Указанные правопреемники могут претендовать на обязательную долю, независимо от наличия на то согласия других наследников или воли наследодателя, что в некоторой мере нарушает свободу завещания (ст. 1119 ГК).

Кроме того, необходимо помнить, что:

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК, удовлетворение обязательной доли осуществляется за счет незавещанной части наследства, даже если это нарушает права преемников по закону. Если указанной части недостаточно, обязательная доля выделяется за счет завещанного имущества, даже если это ведет к уменьшению доли наследства, полагающейся наследникам по завещанию.

Законодатель предполагает 2 случая, когда допустимо лишение правопреемника его обязательной доли: в случае признания его недостойности (п. 4 ст. 1117 ГК), а также в случае, если выделение ему обязательной доли повлечет лишение другого наследника завещанного ему имущества, которое он до смерти наследодателя использовал для получения средств для существования или для проживания (п. 4 ст. 1149 ГК).

Во втором случае, Блинков О.Е., Бутова Е.А. Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики // Наследственное право. — 2015. — N 1. — С. 21 — 24. лишение доли осуществляется в судебном порядке, в котором указанная доля, с учетом положения наследника также может быть и уменьшена.

Возможность выделения обязательной доли не связана с совместным проживанием указанных лиц и наследодателя, кроме случаев, когда на такую долю претендуют нетрудоспособные иждивенцы, не состоящие с ним в родстве. Тогда обязательная доля может быть выделена лишь при условии не менее чем годичного совместного проживания иждивенца с умершим (п. 2 ст. 1148 ГК).

3.4 Охрана наследства

После открытия наследства нотариусом и другими уполномоченными лицами должны быть приняты все необходимые меры по охране и управлению наследственным имуществом. Делается это в интересах защиты прав наследников и других, заинтересованных в сохранности данного имущества лиц, для предотвращения утраты имущества или получения прибыли от его использования.

Законом установлены сроки охраны и управления наследством, круг лиц и организаций, способствующих сохранности определенных видов имущества, а также порядок передачи имущества в доверительное управление. Гражданский Кодекс предусматривает и возмещение затрат по обеспечению мер сохранности наследства, выплат вознаграждений за оказание данных услуг.

В период между открытием наследства и принятием его наследниками сохранность имущества, согласно ст. 1171 ГК РФ обязаны обеспечить следующие лица:

  • Нотариус по месту открытия наследства, если действует наследование по закону.
  • Исполнитель завещания, указанный в самом завещании.
  • Нотариус или должностные лица органов местного самоуправления, если часть имущества находится на отдаленной территории.
  • Консульские учреждения РФ, если часть наследуемого имущества за пределами Российской Федерации.

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» утвержденные ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 гласят, что нотариус для сохранности наследуемого имущества вправе принимать меры по собственной инициативе. Так же поводом для принятия нотариусом действий может служить наличие заявлений заинтересованных в сохранности имущества лиц. Это могут быть как наследники, так и их представители, например, органы опеки и попечительства, кредиторы наследодателя, душеприказчик и т.д.

Исполнитель завещания или душеприказчик действует на основании ст. 1134 ГК РФ. Выразив свое согласие на исполнение завещания наследодателя, он берет на себя обязанность по охране и управлению, в случае необходимости, наследуемым имуществом.

Согласие выражается либо собственноручным написанием на завещании о принятии обязательств (для этого он должен присутствовать при составлении завещания), либо он может подать заявление нотариусу о согласии, которое будет прилагаться к завещанию. На это отводится месяц после открытия наследства. По истечении этого срока, если исполнитель не проявил желания, он считается освобожденным от исполнения воли завещателя 50.

По заявлению наследников или самого исполнителя последней воли усопшего, в судебном порядке он может быть освобожден от своих обязанностей. Согласившийся душеприказчик без решения суда не может бросить исполнение своих обязанностей, более того может быть привлечен судом к ответственности.

Душеприказчик может действовать самостоятельно либо обратиться к нотариусу с заявлением. В этом случае, нотариус обязан действовать совместно с исполнителем завещания. Блинков О.Е., Попова Т.А. Раздел наследства в российском и зарубежном гражданском праве: монография. – М.: Юрист, 2013. – С. 41.

В случаях, когда наследуемое имущество находится в разных местах, нотариус может делегировать свою обязанность по сохранности имущества уполномоченным органам. Для этого ему необходимо отправить обязательное для исполнения поручение через органы исполнительной власти. Таким образом, другой нотариус или консульство призываются охранять и управлять наследством.

Срок охраны и управления определяет нотариус, опираясь на характер и ценность наследства. Но ст. 1171 ГК РФ установлены максимальные сроки:

  • Не более чем в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Это общий срок, указанный в ст. 1154 ГК РФ для вступления в наследство.
  • Не более 9 месяцев в случаях продления срока вступления в наследство, пункт 2, 3 ст.

1154 и пункт 2 ст. 1156 ГК РФ.

Для душеприказчика сроки не установлены, но указано, что он действует до исполнения завещания, а срок должен быть разумным и достаточным.

Нотариус приступает к своим обязанностям по охране наследственного имущества не позднее чем через 3 рабочих дня с момента поступления сообщения об открытии наследства или получения поручения о принятии мер по охране и управлению имуществом.

Порядок охраны и управления наследственным имуществом определяется законодательством о нотариате, а именно гл. XI «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 44621.

Мероприятия по охране наследства заключаются в следующем:

— Опись наследственного имущества. Она поизводится в присутствии двух свидетелей. Требования к свидетелям указаны в ст. 1124 ГК РФ. Это должны быть лица, полностью осознающие происходящее, владеющие языком и не заинтересованные в получении данного имущества.

При описи могут присутствовать наследники, душеприказчик, органы опеки и попечительства, а так же оценщик, если при описи возникли сомнения в стоимости наследственного имущества.

В акт описи включается все имеющееся имущество, учитывая личные вещи наследодателя. Так же если имеются заявления о принадлежности отдельных предметов физическим или юридическим лицам, они тоже вносятся в акт. Заявители могут обратиться в суд с иском об исключении данного имущества из акта описи.

Процедура описи может затянуться и потребовать перерыва. В этом случае помещение каждый раз опечатывается, а в акте описи указываются время и причина прекращения или возобновления описи и состоянии пломб, печатей при последующих вскрытиях помещения.

В конце акта указывается лицо, которому передается на хранение имущество, предупрежденное об ответственности за растрату, сокрытие или отчуждение переданного ему имущества, а так же за убытки, понесенные наследниками.

Если в ходе описи были выявлены предметы, представляющие научную, художественную или историческую ценность, то нотариус обязан сообщить об этом в компетентные органы.

Акт описи подписывается всеми участниками и составляется не менее чем в 3 экземплярах.

— Принятие наличных денег, входящих в состав наследства. Наличные вносятся в депозит нотариуса. Если имеются валютные ценности, драгоценные камни и металлы, а так же изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, то они передаются на хранение банку по договору. На основании ст. 921 ГК РФ нотариус заключает договор с банком-депозитарием в качестве поклажедателя, что фиксируется выданным банком именного сохранного документа.

В случаях, когда в состав наследства входит оружие или другое имущество, ограниченное в обороте, то нотариус обязан сообщить о нем органам внутренних дел, МЧС и т.д. Представители органов в этом случае будут присутствовать при описи имущества, а при необходимости вправе временно изъять его для определения в дальнейшем возможности его использования.

— Передача наследственного имущества на хранение. Если имущество не требует управления, то в порядке, предусмотренном гл. 47 ГК РФ «Хранение» оно может быть передано наследникам, иным лицам по договору (ст. 886 ГК РФ), заключаемому нотариусом или душеприказчиком.

  • Передача управления имуществом. Нотариусом или исполнителем завещания составляется договор доверительного управления имуществом, регулирующийся ст. 1026 ГК РФ.

Направление обязательного для исполнения поручения иному должностному лицу при необходимости охраны и управления наследственным имуществом на удаленной территории.

Бывают случаи, когда специфика наследственного имущества такова, что не терпит ожидания вступления в наследство и требует оперативного управления. К такому имуществу могут относиться ценные бумаги, предприятие или доли, акции в уставном капитале товарищества, влекущее непосредственное участие в собраниях и принятии решений по деятельности компании, получении дивидендов.

Доверительное управление регулируется гл. 53 ГК РФ. Нотариус или исполнитель завещания могут по договору (ст. 1017 ГК РФ) назначить управляющего наследственным имуществом. В договоре указываются действия, которые управляющий вправе совершать в интересах сохранения имущества наследников, например, участвовать в собраниях, получать дивиденды, запрашивать информацию и документы общества, принимать решения по вопросам компании.

Кандидатом на доверительное управление может быть любое лицо или один из наследников. Нотариус может отказать кандидату, если установит, что целью управления имуществом является извлечение личной выгоды или использование полномочий во вред другим наследникам.

Так, например, ЗАО «Сеть» обратилось с иском в суд о привлечении к ответственности нотариуса, отказавшегося от подбора и назначения кандидатуры на должность доверительного управляющего активами скончавшегося гражданина Седякина. Основанием для иска явилось то, что нотариусом не было учреждено доверительное управление на долю в уставном капитале, хотя имелось заявление о необходимости участия от имени Седякина на общих собраниях, так как он являлся учредителем и голосующим участником ЗАО.

Вследствие отказа нотариуса ЗАО понесло убытки в период вступления в наследство наследниками из-за невозможности ведения хозяйственной деятельности и заключения сделок по профилю ЗАО.

Суд удовлетворил иск полностью, на основании нарушения ст. 1173 и ст. 1026 ГК РФ о доверительном управлении имуществом нотариусом и передал дело на рассмотрение по вопросу возмещения ущерба 51.

Хранение и управление наследственным имуществом предусматривает возмездный характер, если иное не предусматривает договор. Размер оплаты определяется сторонами, но не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества.

Ст. 1174 ГК РФ устанавливает очередность покрытия расходов:

Во-первых, возмещаются расходы, вызванные болезнью, похоронами наследодателя.

Во вторую очередь расходы на охрану, управление имуществом.

В третью расходы на исполнение завещания.

Все расходы возмещаются за счет наследства и в пределах его стоимости, а требования по возмещению предъявляются наследникам, нотариусу, душеприказчику или к наследственному имуществу.

Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска за 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы по работе содержатся в следующих положениях:

Институт наследования в РФ достаточно широко освещен нормами действующего законодательства, а именно разделом 5 ГК РФ. Данный закон является основополагающим, в соответствии с которым принимаются и существуют иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок наследования в России.

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под ним понимается переход имущества умершего к иным лицам в порядке универсального правопреемства. При этом, основаниями осуществления наследования являются закон и завещание. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления являются производными от них.

Немаловажным вопросом в теме наследования является то, как правильно оформить наследство, поскольку здесь встречаются наиболее сложные моменты для восприятия. Сама процедура наследования предполагает открытие наследства, его принятие и получение соответствующего свидетельства. Все это подробно регламентировано гл. 61и 64 ГК РФ.

Для того, чтобы у наследников появилось правовое основание для оформления наследства, необходимо его открытие. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ оно всегда сопровождается смертью наследодателя либо признания его умершим в судебном порядке.

Открытие наследства имеет определенные характеристики, такие как дата и место. Датой является непосредственно день смерти либо вступление в законную силу решения суда, а также это может быть точная дата, указанная непосредственно в его содержании (ст. 1114 ГК РФ).

Местом является последнее место жительства умершего (ст. 20, 1115 ГК РФ).

Если такие данные о наследодателе неизвестны, то оно определяется исходя из местонахождения наследуемого имущества.

В ГК РФ закреплена такая норма, которая позволяет определенным лицам в любом случае получить часть от наследуемого имущества. В данном случае речь идет об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ).

Унаследовать ее можно несмотря на составленное завещание, и предполагается, что такое имущество может переходить только таким лицам, как несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Размер обязательной доли для них составляет не менее половины доли, которая бы причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в ее содержание включается все, что положено такому наследнику по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа. Порядок выделения обязательной доли являются следующим: из оставшейся незавещанной части имущества (даже в случае, когда это приводит к уменьшению долей иных наследников); в случае, когда незавещанной части не хватает, то из завещанного имущества.

Ст. 1111 ГК РФ, как было отмечено ранее, выделяет два основания для осуществления наследования. При этом порядок его приобретения (гл. 64 ГК РФ) является общим и неизменным для каждого из них. Так, в соответствии со ст. 1154 ГК РФ, установлен срок для принятия наследства, который является равным шести месяцам. Его течение начинается со дня открытия наследства, или говоря иными словами, датой смерти гражданина либо признания его умершим в установленном порядке (ст. 1113— 1114 ГК РФ).

Для иных лиц, которые могут также призываться к наследованию, этот срок также составляет 6 месяцев, но течение его в этом случае начинается уже с момента, когда другие наследники отказались от принятия наследуемого имущества либо были отстранены от наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ. При этом важно отметить, что указанные сроки могут иметь и иные значения, как уменьшенные, так и увеличенные.

В первом случае, речь идет о ситуации, регламентированной п. 3 ст. 1154 ГК РФ, т.е. когда у наследника возникает право принятия наследства из-за отказа другого — срок может составлять всего 3 месяца. Увеличение срока для принятия наследства возможно только в случае его восстановления в судебном порядке или при письменном согласии на это иных наследников.

Для восстановления пропущенного срока в суде необходимо выполнение следующих условий:

  • наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;
  • или такой пропуск был по иным уважительным причинам, и заинтересованное лицо обратилось в судебный орган в течение шести месяцев после их отпадения (тяжелая болезнь, длительная командировка).

Еще одним шагом при оформлении наследства является получение соответствующего свидетельства о праве на него. Здесь нужно отметить, что в соответствии со ст. 70 Основ законодательства о нотариате, а также ст. 1162— 1163 ГК РФ оно выдается наследнику нотариусом по месту открытия наследства в любой момент по истечении шестимесячного срока, установленного для принятия наследства (также может быть сокращен).

Выдача такого свидетельства осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица и предоставления им необходимых для этого документов. К таким документам можно отнести:

  • удостоверяющие личность заявителя (паспорт), представителя (а также подтверждающие его полномочия);
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие степень родства;
  • информацию о последнем месте жительства умершего лица;
  • документы на наследуемое имущество, а при необходимости и отчеты об его оценке;
  • квитанция об оплате соответствующей государственной пошлины;
  • иные документы.

Также необходимо обратить на то обстоятельство, что п. 1 ст. 1182 ГК РФ устанавливает возможность раздела земельного участка, который принадлежит наследникам на праве общей совместной собственности, однако не предоставляет возможность раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве пожизненного наследуемого владения. Представляется целесообразным, в целях исключения указанной правовой неопределенности п. 1 ст. 1182 ГК РФ изложить в новой редакции:

Представляется целесообразным, в целях исключения указанной правовой неопределенности дополнить п. 1 ст. 1182 ГК РФ указанием на распространение его правил в отношении земельного участка, находящегося на праве пожизненного владения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

[Электронный ресурс]//URL: https://leaktrix.ru/diplomnaya/oformlenie-nasledstvennyih-prav/