Наследование по закону и по завещанию

Курсовая работа

В связи с расцветом частной собственности ее освобождение от ограничений корпоративного класса приводит к тому, что правила наследования, как один из основных механизмов гражданского права любого государства, занимают прочное место в юридической практике Казахстана.

Следовательно, субъектом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, гарантируя удовлетворение самых разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая не может быть объектом наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

И только в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе юридическим и моральным принципам то, что принадлежало живому наследодателю, в соответствующей части будет передано людям, которым сам наследодатель не мог бы распоряжаться.

Строгое соблюдение этих принципов гарантирует интересы как самого наследодателя, так и его наследников, а также всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может иметь определенные правовые последствия. И отсюда вопросы наследства становятся практическими, поскольку в стране, в которой мы живем, принятие наследства и решение всех других вопросов, связанных с наследством, является задачей самого наследника. Кроме того, получение наследства — трудоемкий процесс, который требует времени, внимания, участия и ответственности со стороны сторон, поскольку окончательный результат процесса наследования полностью зависит от того, что наследник сделал или не сделал. При этом данное утверждение обусловлено законодательством самой Республики Казахстан, а также внесенными в него изменениями и дополнениями.

Сегодня право наследования — одно из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Это положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Примером такого ограничения является правило обязательного участия в наследстве, ограничивающее свободу воли

43 стр., 21052 слов

Вещное право в Казахстане

... из главных целей проводимых в Республике Казахстан рыночных преобразований. Согласно третьему долгосрочному приоритету Послание Президента страны народу Казахстана "Казахстан - 2030" завершение процесса приватизации, включая ... Нидерландов отражает некоторые современные тенденции развития вещных прав. Среди научных источников этой группы выделяются работы Э.Аннерса, Ж. Де ля Морандира, Л.Энекцеруса, ...

В курсовой работе мной были рассмотрены наследование отдельных видов имущества, а именно наследование банковских вкладов, страховых вкладов, пенсионных накоплений, земельного участка, имущества крестьянского хозяйства, доли наследодателя в организациях, являющихся хозяйственными субъектами и проблемы, с которыми сталкивается практически каждый из наследников в момент принятия наследства в силу незнания правовых особенностей при определение факторов подтверждающих право на недвижимое имущество.

Объектом исследования является изучение и анализ законодательства, регулирующего отношения наследования по отдельным видам активов, правового статуса субъектов права наследования, а также некоторых общих положений о наследовании.

В центре внимания исследования особенности правоотношений, возникающих при наследовании определенных видов активов.

Целью работы является изучение особенностей установленного наследования применительно к отдельным объектам гражданского права и разработка предложений, направленных на совершенствование законодательства.

В соответствии с указанной целью в работе были определены следующие задачи:

  • определить понятия и общие положения о наследовании;
  • проанализировать основания наследования;
  • исследовать вопрос наследования по закону и по завещанию;
  • рассмотреть вопросы приобретения наследства, а именно: место, время, способы принятия наследства, сроки принятия наследства, отказ от наследства, восстановление в наследстве, условия выдачи свидетельства о праве на наследство.

При выполнении поставленных задач мной были использованы источники нормативно-правовых актов: Конституция РК, Гражданских кодекс РК, Закон «О нотариате», Закон РК «О браке и семье», Земельный кодекс РК, закон «О пенсионном обеспечении в РК», Закона «О хозяйственных товариществах», Налоговый кодекс, и другие нормативные акты, постановления; научная и учебная литература, а также материалы периодической печати

На основании изученного материала можно сделать вывод, что рассматриваемая тема научно обоснована и хорошо изучена.

Структура курсовой работы определяется целями и задачами, она включает введение, три раздела, заключение и список использованной литературы.

1. Общая характеристика наследования по закону и по завещанию

1 Общие положения о наследовании

наследование закон право

Наследование — это древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала для отражения социально-экономической структуры общества. Наследственное право считается наиболее стабильным правовым институтом. В последнее время все более актуальными становятся вопросы наследования. Это происходит на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые в том числе получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Фактически, если десять лет назад самым ценным активом, который можно было унаследовать, была, например, дача или автомобиль, то сегодня это может быть квартира, участок земли или целый бизнес. Кроме того, растет правосознание и правовая культура граждан, они стали более сознательно и ответственно подходить к вопросам наследственности. Все больше людей прибегают к составлению завещания, тем самым распоряжаясь приобретенным имуществом по своему усмотрению.

11 стр., 5448 слов

Співвідношення права і закону

... тип взагалі, вважає його як окремий і неподільний ні на що тип. А про співвідношення права і закону говорить так: - "право ототожнює письмовий закон" Отже, можна побачити, що в ... Наповнювати" цей "сосуд" повинні судді та адміністратори. [21] Наприклад, досліджуючи сутність співвідношення права і закону вчений Б. О. Кістяківський виокремлює основні відмінності між цими двома категоріями. Правознавець ...

Сегодня право наследования — одно из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Это положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Примером такого ограничения является правило обязательного участия в наследстве, ограничивающее свободу воли.

Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в результате перехода собственности и имущественных прав гражданина к другим людям после его смерти. Наследственное право — это достаточно обширная часть гражданского законодательства. Действительно, в данном случае необходимо учесть все возможные нюансы во избежание возникновения спорных ситуаций с целью максимальной защиты прав и интересов участников наследственных правоотношений.

В соответствии с уже сложившимися традициями и принятыми ГК РК формулировками субъектами наследственных правоотношений выступает наследодатель, с одной стороны, и наследник или наследники — с другой. В качестве наследодателя из всех субъектов гражданско-правовых отношений может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), так и юридические лица, а также государство, а именно. Наследодателями и наследниками по закону могут быть только физические лица. Наследодателями и наследниками по завещанию могут быть любые субъекты гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица, государство [1].

Статья 1044 ГК РК говорит о том, что наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства [2].

Если к наследованию призывается юридическое лицо, оно также должно существовать на день открытия наследства. Таким образом, не может быть наследником организация, прекратившая свое существование на указанный момент, а также организация, созданная после открытия наследства.

Конкретный состав наследников наследодатель может определить в своем завещание. Можно пойти и от противного, исключив из числа наследников одно или несколько лиц. В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание.

Статья 1045 ГК РК к ним прежде всего относит:

  • лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь.

— лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства (например, понуждению к изменению завещания или к отказу от наследства в пользу недостойного наследника) [2].

6 стр., 2758 слов

Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве

... составить завещание). 3. Правовое положение латинов и перегринов Латинами первоначально назывались жители Лациума, ... лицам и целым областям. Правовое положение latini veteres не отличалось (в области имущественного права) от положения римских граждан; право ... наследования. Имела немаловажное значение такая форма бесчестия, как intestabilitas. Еще в законах XII таблиц было постановление, что лицо, ...

В последнем случае такие противоправные действия должны являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или причиной увеличения ему или другим лицам доли наследства. Таким образом, не важно, в чьих интересах действовал наследник, совершая противоправные действия, он в любом случае считается недостойным. Противоправные действия, направленные на наследодателя или кого-либо из наследников, должны быть совершены только умышленно. Если наследодатель умер вследствие неосторожных действий наследника, то наследник не считается недостойным и имеет право призываться к наследству. Покушение на правонарушение, как и само правонарушение, служит основанием для признания наследника недостойным. В любом из случаев для признания лица недостойным наследником необходимо, чтобы факт совершения правонарушения был установлен решением суда. После этого недостойные наследники не могут призваться к наследованию ни по закону, ни по завещанию.

Несмотря на оправданную строгость указанной нормы, закон оставляет возможность для реабилитации недостойного наследника и восстановления его в имущественных правах. Этот вопрос благодаря действию свободы завещания отдан на усмотрение наследодателя. Если после того как в судебном порядке будет установлена противоправность поведения лица и корыстная направленность его действий, а наследодатель все же завещает ему свое имущество, то такое лицо может призываться к наследованию [3].

Недостойными наследниками признаются также родители, лишенные родительских прав. В соответствии со ст.1045 п.3 ГК РК Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя [2].

Таким образом, при уклонении от исполнения данных обязанностей такие лица решением суда могут быть признаны недостойными наследниками и тем самым лишены права наследования.

В соответствии со ст.1040 п.1 ГК РК в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью[2].

А именно:

  • движимое имущество: деньги, в том числе в иностранной валюте, иные валютные ценности;
  • ценные бумаги, любые другие вещи;
  • недвижимое имущество (например, земельный участок, квартира и т.д.).

  • имущественные права (например, право требования возврата долга);
  • обязанности наследодателя (например, брея содержания имущества).

Приведенный перечень достаточно обширен. Однако далеко не все блага могут быть объектами наследования. Закон устанавливает ряд ограничений.

В соответствии со ст.1040 п.2 ГК РК не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

13 стр., 6445 слов

Обязательная доля в наследстве

... Право представления; Право на обязательную долю в наследстве. Глава 1. Общее положение о наследовании наследственный право закон завещание В Республике Беларусь право ... наследодателя, а не от других лиц. Наследственное право в объективном смысле - это совокупность норм, регулирующих отношения по переходу имущественных прав и обязанностей, а также личных неимущественных прав умершего к другим лицам. В ...

  • права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором;
  • право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
  • права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств;
  • права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства Республики Казахстан и законов Республики Казахстан в сфере социального обеспечения;
  • личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

Не имеет никакого значения, что наследодатель в завещании может указать, что и такие объекты передаются им по наследству. Завещание не может отменить запрет, установленный законом. Основной принцип наследования — универсальное правопреемство. Это означает, что наследство переходит к другим лицам в неизмененном виде, т.е. все, что входит в состав наследства, переходит в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось в то время, когда принадлежало умершему. Передаваемые имущественные права и обязанности также не меняют своего содержания. Право обеспечивает наследнику ту же меру возможного поведения, которой обладал сам наследодатель. При этом нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от его обязанностей, потому что наследник принявший наследство отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление определенных обстоятельств, именуемых юридическими фактами. В нашем случае таким обстоятельством выступает событие смерти наследодателя. Нормы гражданского законодательства РК установили юридически неразрывную связь между наследованием и гражданской правоспособностью физического лица. Такой юридический факт, как смерть, влечет прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования.

— Гражданин может быть, по заявлению заинтересованных лиц, объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, в течение шести месяцев.

  • Военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Гражданин может быть объявлен умершим только решением суда. Объявление гражданина умершим приравнивается к естественной смерти и поэтому влечет за собой те же правовые последствия, в частности отношения по наследованию [5].

Здесь следует отметить, что не исключена ситуация явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим. В таком случае суд отменяет свое решение. В соответствии со ст.32 ГК РК гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Если имущество лица, объявленного умершим, было отчуждено его правопреемником третьим лицам, которые к моменту явки лица не уплатили полностью покупной цены, то к явившемуся переходит право требования неуплаченной суммы. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, а при отсутствии у них имущества возместить его стоимость, если будет доказано, что в момент приобретения имущества они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Если имущество лица, объявленного умершим, перешло по праву наследования к государству и было реализовано, то после отмены решения об объявлении лица умершим ему возвращается сумма, вырученная от реализации имущества с учетом его рыночной стоимости на день выплаты. Для отношений наследования важной категорией является момент смерти гражданина, поскольку с ним связано время открытия наследства. Статья 1042 ГК РК говорит, что днем открытия наследства является:

33 стр., 16319 слов

Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества

... целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, его раздела и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен. Наследственное Наследственное право основано ...

  • день фактической смерти наследодателя;
  • в случае признания гражданина решением суда умершим днем открытия наследства считается день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

— в некоторых случаях в решении суда о признании гражданина умершим может содержаться конкретная дата — дата предполагаемой гибели лица. В этом случае днем смерти такого лица, а соответственно и днем открытия наследства будет считаться указанная дата.

Во всех перечисленных случаях в качестве доказательства, свидетельствующее о смерти гражданина, в нотариальную контору представляется свидетельство о смерти, выдаваемое органами загса. Решение суда об объявлении гражданина умершим не может быть принято нотариусом в подтверждение факта смерти, поскольку оно является лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и для получения свидетельства о смерти [3].

В п.3 ст. 1042 ГК РК установлено правило, согласно которому граждане, которые умерли в один и тот же день вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них [2].

Так, если в один день погибли оба супруга, то после каждого из них призываются к наследованию его наследники по завещанию или закону. Они считаются умершими в один день, даже если один из них умер раньше другого на несколько часов.

Немаловажным является также вопрос и о месте открытия наследства. В соответствии со ст. 1043 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, — место нахождения имущества или его основной части [2].

Определение места жительства наследодателя необходимо для следующих целей указанных в схеме 2.

Согласно ст. 16 ГК местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов [5].

Между тем, не всегда место жительства может совпадать с местом смерти гражданина. К примеру, смерть гражданина может наступить в санатории, больнице либо другом месте, расположенном вне местности, где проживал этот гражданин. К примеру, местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, лиц, обучающихся в вузах, в средних специальных учебных заведениях, находившихся вне пределов постоянного места жительства, признается то место, где указанные лица проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до взятия их под стражу.

26 стр., 12939 слов

Правовое регулирование ответственности наследников по долгам наследодателя

... ответственности, связанной с возложением исполнения долга и иных обязанностей наследодателя на наследников, принявших наследство, в размере, соответствующем активному наследственному имуществу. Другой практической проблемой применения ответственности наследников по долгам наследодателя, ... Д.И. Мейер отмечал, что «лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, но как скоро ...

Наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.) в случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно. Наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В тех же случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам, но они не могут представить бесспорные документальные доказательства, подтверждающие место его постоянного проживания, то наследники вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства. Рассматривая такие заявления, суд вправе принимать во внимание не только письменные доказательства, но и свидетельские показания[6].

Таким образом, получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется в порядке наследования от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основании завещания или закона. В качестве наследодателя может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так и юридические лица, которое существует на момент открытия наследства, а также государство.

В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание. Недостойными наследниками могут быть призваны лица которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства, лица умышленно лишили жизни наследодателя или покушались на его жизнь, лица, имеющие право на обязательную долю, т.е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники, родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены, а также если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступление в силу судебным решением. А также немаловажны является место открытия наследства, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, но если действительно невозможно определить место жительства гражданина, то наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.).

20 стр., 9526 слов

Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации

... завещателя. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с правовым регулированием наследования по завещанию. Предметом исследования являются нормы права, которые регулируют указанный институт Гражданского права РФ. Цель написания работы ... наследства. К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем: юридические лица, существующие на день открытия наследства; ...

В этом случае наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В законодательстве существует наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону наступает, когда нет завещания, если оно признано недействительным, при отказе всех наследников по завещанию от наследства не в пользу наследников по завещанию или без указания лиц, в чью пользу совершен отказ, а также при устранении всех наследников по завещанию от наследства в случае признания их недостойными наследниками. Законодательство Казахстана допускает в одном наследственном деле наступление и наследования по закону и наследования по завещанию. Например, если в завещании наследодатель распорядился только частью принадлежащего имущества, остальная часть наследуется наследниками по закону.

2 Понятие и содержание наследования по завещанию

Завещание — это право распоряжения имуществом на случай смерти, но не обязанность. В случае отсутствия завещания наследование происходит в порядке, установленном законом.

Наследственное право основывается на принципе свободы завещания. Закрепление в законе возможности определить судьбу имущества в случае смерти — важнейшая гарантия защиты частной собственности. Путем составления завещания человек волен распорядиться имуществом по своему усмотрению, причем не, только тем, которое имеется к моменту составления завещания в натуре, но и тем которое он может приобрести в будущем.

Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Единственное требование, которое устанавливает закон, относиться к дееспособности завещателя [7].

В силу ст. 1046 п.1-1: «Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме»[2].

Гражданское законодательство предусматривает несколько оснований приобретения полной дееспособности:

  • по общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме автоматически с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (ст.17 п.1 ГК РК);
  • в случае, когда законодательными актами допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст.

17 п.2 ГК РК);

— Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия по решению суда. (ст.22-1 ГК РК)[5].

Завещание не может быть совершено гражданином, хотя и достигшим 18-летнего возраста, но:

  • признание недееспособным — это гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. (ст.26 ГК РК);

— ограниченным в дееспособности — это гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан(ст.27 ГК РК) [5].

18 стр., 8906 слов

Наследование по завещанию

... завещания завещатель вправе также по собственному выбору: совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону; подназначить наследника как наследнику по завещанию, ...

Завещатель может распорядиться всем имуществом или только его частью. При этом может быть составлено как одно завещание, в котором будут содержаться распоряжения в отношении всего имущества завещателя, так и несколько, в каждом из которых будет определена судьба конкретной вещи. Однако более предпочтительным представляется составления одного завещания, чтобы меньше было противоречий в распоряжениях завещателя. Если в завещании указывается только часть имущества, то другая (оставшаяся) его часть будет наследоваться по закону.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству, причем количество наследников не ограничивается Если наследников по завещанию два и более, то неизбежно возникает вопрос о доле каждого из них в наследстве. Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом: распределение конкретного имущества между наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства. В тех случаях, когда завещатель никак не выразил свою волю относительно долей наследников по завещанию, их доли считаются равными.

Завещатель может лишить наследство одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя, назначить другого наследника (ст.1048 ГК РК).

Данный прием именуется подназначением наследника.

Таким образом, подназначение наследника происходит, когда до открытия наследства назначают другого наследника взамен основного, при этом основной наследник должен быть выбывшим из наследственного правопреемства. По сути, это назначение «запасного» наследника. Это еще одна грань права гражданина завещать имущество по собственному усмотрению. Согласно существующей в гражданском праве классификации завещание является письменной сделкой, которая кроме прочего требует нотариального удостоверения, устное волеизъявление лица не имеет юридической силы. В соответствии с законом завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом [8].

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст.1052 ГК РК:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами, главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

3) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Республики Казахстан, удостоверенные капитанами этих судов;

4) завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы [2].

Совершение приравненных к нотариальным завещаний имеет две особенности. Во-первых, завещатель должен подписывать завещание обязательно в присутствии должностного лица, который удостоверяет это завещание. Во-вторых, для совершения такого завещания обязательно присутствии свидетеля, который также подписывает завещание.

Должностные лица, обязаны передать один экземпляр удостоверенного завещания на хранение нотариусу в соответствии законодательством о нотариате.

В случаях, когда в соответствии с правилами ГК РК при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, не могут быть свидетелями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя:

  • нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его супруг, его дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники завещателя по закону;

3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;

4) неграмотные и другие лица, не способные прочитать завещание;

5) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний.

Присутствие свидетелей сводиться к удостоверению фактов, касающихся совершения завещания, например состояние завещателя, подлинности завещания и т.д. Завещатель самостоятельно выбирает свидетелей из числа лиц, которым он доверяет. Следует отметить, что нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и то своего имени, на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков).

Завещание должно быть составлено лично наследодателем или нотариусом со слов завещателя в письменной форме с указанием места и времени его составления. Необходимость четкого указания времени составления завещания связана с тем, что в случае наличия нескольких взаимоисключающих завещаний встает вопрос о том, какое из них было составлено позднее. Также в зависимости от времени составления завещания могут решаться вопросы о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы, о дееспособности завещателя и др.

Пунктом 1 ст. 1051 ГК установлено правило, допускающее использование нотариусом при составлении завещания общепринятых технических средств (пишущих машинок, персональных компьютеров и т.д.).

Не допускается закрепление воли лица на аудио- или видеоносителях, поскольку такой способ фиксации противоречит требованиям закона о письменной форме. Если в тексте завещания имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, то нотариус не должен его удостоверять. Текст завещания должен быть написан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилии, имена, отчества граждан, их адреса должны быть написаны полностью. Если имущество завещается юридическому лицу, необходимо указать его полное фирменное наименование, а также его полный адрес. Неправильное или неграмотное написание завещание должно быть исправлено или составлено заново завещателем либо по просьбе завещателя — нотариусом.

Статьей 15 Закона РК от 11 июля 1997 г. «О языках» установлено, что все сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на других языках. Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке. Завещания являются односторонними сделками, в связи с чем установленные требования закона о языках должны также соблюдаться при их составлении. Тексты завещания, составленного на двух языках, могут противоречить друг другу. В связи с изложенным возникает проблема определения приоритета между ними для установления воли наследодателя. Поскольку завещание составляется на языке, которым владеет завещатель и воля изъявляется на этом языке, приоритет в случая спора должен быть отдан этому тексту, если иное не установлено в завещании. При отсутствии спора в толковании завещания воля завещателя должна устанавливаться по завещанию, составленному на государственном или русском языках в зависимости от того, на каком из указанных языков выражалась воля завещателя. В тех случаях, когда иностранные субъекты удостоверяют завещания в нотариальных органах РК, воля наследодателя, по общему правилу, должна устанавливаться по тексту, составленному на государственном языке. Однако, при наличии спора приоритет, должен быть отдан завещанию, составленному на языке, на котором выражалась воля завещателя.

При составлении завещания на двух языках в ряде случаев участвует переводчик. Первоначальный текст завещания, как правило, составляется на языке, которым владеет завещатель. Второй текст является по существу переводом первоначально составленного завещания, в связи, с чем такой перевод необходимо заверить, указать данные переводчика и на него также возложить ответственность за сохранность тайны завещания.

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (ст.1051 п.2 ГК РК).

Закон допускает, что завещание может быть подписано не лично завещателем, а по его просьбе другим лицом — рукоприкладчиком. Это исключение возможно в соответствии со ст.1050 п.3. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Подпись иного лица вместо завещателя в других случаях влечет недействительность завещания. Завещатель вправе выбрать в качестве рукоприкладчика по своему усмотрению любе лицо, кроме тех, кто в силу ограничений закона выступать в таком качестве не может. Перечень таких граждан полностью совпадает с теми, кто не может быть свидетелем при удостоверении завещания.

Рукоприкладчик подписывает завещание обязательно в присутствии нотариуса, где указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя. Указанные данные устанавливаются на основании документа, удостоверяющего личность рукоприкладчика. Те же правила действуют и в отношении свидетелей, если они присутствовали при составлении завещания.

Все лица, участвовавшие в совершении завещания, — рукоприкладчик, свидетель, переводчик — должны быть предупреждены нотариусом о необходимости сохранения тайны завещания.

Завещание составляется, подписывается и удостоверятся в двух экземплярах. Один экземпляр передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы [9].

Пунктом 4 ст. 1051 ГК вводится понятие секретного завещания, новое для нашего законодательства. Содержание секретного завещания известно только лицу, его составившему. Никто не праве знакомиться с содержанием такого завещания. Здесь обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи, а затем заклеенный конверт передается нотариусу. Подписи свидетелей, поставленные на конверте, подтверждают что именно этот конверт был передан нотариусу завещателем в качестве закрытого завещания. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в присутствии свидетелей и нотариуса в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято секретное завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля, при этом учиняет удостоверительную подпись.

Достоинство секретного завещания является абсолютная тайна завещания. Недостатком такого завещание является, то что при составлении такого завещания есть опасность, что в связи с несоответствием его содержания требованиям, установленным законом, оно в последующем может быть признано недействительным. В связи с изложенным, завещателю необходимо при составлении завещания строго соблюсти требования законодательства [10].

В соответствии со Статьей 1047 ГК РК завещатель вправе обусловить получение наследства определенными условиями относительно характера поведения наследника [2].

Для уяснения содержания изложенной нормы ее необходимо соотнести с положениями ст.18 ГК, не допускающей ограничение правоспособности или дееспособности лица иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами. Нам представляется, что положение, предусмотренное п. 1 ст. 1047 ГК, не является случаем, когда законодательным актом устанавливается основание для ограничения правоспособности или дееспособности лица. В этой связи, если в завещании допускается такое ограничение, в этой части завещание должно быть признано недействительным. Условия, о которых идет речь в статье, могут относиться только к характеру поведения наследника (отказ от употребления спиртных напитков или наркотических веществ, от азартных игр и т.д.).

К поведенческому аспекту могут быть отнесены также требования об отношении к людям (забота о родителях, детях, сестрах и братьях, надлежащее к ним отношение и т.д.) Такие условия, как заключение или расторжение брака, занятие определенным видом деятельности или профессией, рождение ребенка, проживание в определенном месте или с определенными людьми и т.д., на наш взгляд, входят в содержание правоспособности и дееспособности и не могут быть ограничены в завещании. В соответствии с п.7 ст. 1046 ГК наследодатель не вправе также возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти.

Наследодатель вправе отменять или изменять составленное завещание неограниченное количество раз в любое время после его совершения, не указывая при этом причин таких действий. Для отмены или изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками. В случаях, когда завещание изменялось либо отменялось неоднократно, юридическую силу будет иметь последующее завещание. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Никто не вправе требовать от завещателя какой-либо информации о завещании. Это позволяет наследодателю избежать оказания давления со стороны заинтересованных лиц, попыток повлиять на содержание завещания, изменить истинные намерения завещателя [8].

В статье 1053 ГК устанавливается правила об отмене или изменении завещания. Отмена завещания допускается путем:

  • подачи в нотариальную контору заявления об отмене полностью ранее сделанного завещания;
  • составления нового завещания [2].

При отмене завещания полностью без составления нового завещания наступает наследование по закону. Составление нового завещания без формальной отмены ранее составленного завещания также является отменой завещания. В этой связи возникает вопрос о том, какое завещание признается новым. В частности, если вновь составленное завещание изменяет размер долей наследников или состав имущества, передаваемых наследникам, без изменения круга наследников в сравнении с ранее составленным завещанием, вновь составленное завещание должно рассматриваться как изменение завещания, но не его отмену. Отмена завещания, исходя из положений, закрепленных в указанных статьях ГК, на наш взгляд, имеет место при изменении состава наследников, лишении наследства ранее назначенных наследников и т.д.

Изменение завещания осуществляется путем:

  • подачи в нотариальную контору завещания об изменении в части ранее сделанного им завещания;
  • составления нового завещания, изменяющего ранее сделанного завещания в части.

В первом случае ранее составленное завещание действительно. Недействительным признается только часть завещания, которое позже было изменено завещанием об изменении в части ранее сделанного завещания. Во втором случае ранее сделанное завещание недействительно, поскольку составляется новое завещание, изменяющее ранее сделанное завещание в части. Считаем, что в последнем случае также следовало бы говорить об отмене ранее сделанного завещания, поскольку ранее составленное завещание теряет силу. В таком случае любое новое завещание, изменяющее ранее составленное завещание в части или полностью, рассматривалось бы как завещание, отменяющее ранее составленное завещание. Однако, ГК, дифференцировал случаи отмены и изменения завещания, хотя последствия наступают одни и те же — недействительность ранее составленного завещания. Пунктом 4 ст. 1053 ГК установлено правило, в соответствии с которым ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет, в свою очередь, отменено или изменено завещателем. Указанное правило не должно применяться, на наш взгляд, к случаю, предусмотренному подпунктом 1 п.3 ст. 1053 ГК. Отмена завещания об изменении в определенной части ранее сделанного завещания должна, на наш взгляд, восстанавливать в полном объеме ранее составленное завещание, поскольку был совершен акт об отмене завещания об изменении определенной части ранее сделанного завещания, но не было отмены в полном объеме ранее составленного завещания. При отсутствии у завещателя намерения отменить в полном объеме ранее составленное завещания при распространении положений, предусмотренных п.3 ст. 1053 ГК на случаи, предусмотренные подпунктом 2 п.2 ст. 1053 ГК, завещателю пришлось бы составлять новое завещание, текст которого аналогичен первоначально составленному завещанию. Если у завещателя есть намерение отменить и ранее составленное завещание, он должен отменить и его и завещание об изменении в определенной части ранее сделанного завещания.

В случае нарушений требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения, оно может быть признано недействительны. Нормы гражданского права выделяют:

  • Оспоримое завещание. Недействительность такого завещания устанавливается по требованию заинтересованных лиц судом. Причем в каждом конкретном случае, исходя из существа возникших разногласий суд имеет возможность как признать завещание недействительны, так и оставить его в силе;
  • Ничтожное завещание. Такое завещание независимо от наличия или отсутствие решения суда недействительно по своей сути, в силу того что нарушает императивные нормы закона.

Нужно отметить, что решение вопроса недействительности завещания не является лишь спор об интересах наследников, это — вопрос охраны законом частной воли завещателя после его смерти. ГК РК содержит целый раздел общих положений о недействительности сделок. Нормы данного раздела применяются и к недействительности завещания как одного из видов гражданско-правовой сделки. Однако необходимо учитывать, что в силу специфики регулируемых отношений нормами наследственного права предусмотрены и особые основания недействительности завещаний, не применимые к другим видам сделок. Основанием недействительности завещания является нарушение положений, установленных ГК РК для сделок вообще и завещаний в частности. Суммируя все указанные случаи, можно перечислить следующие основания недействительности завещаний:

  • несоблюдение требований о полной дееспособности завещателя (ст.17,21, пп.1-1 Ст.1046 ГК РК);
  • несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем о недопустимости совершения его через представителя (п.3 ст.1046 ГК РК);
  • завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю;
  • совершения завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, совершения завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, или под влиянием обмана, насилия, угрозы;
  • несоблюдение правил обязательной доли наследников.

С иском о признании завещания недействительным имеет право обратиться любое лицо, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия, вследствие нарушения установленного настоящим Кодексом порядка составления, подписания и удостоверения завещания. При этом нужно учитывать, что оспаривание завещания до момента открытия наследства не допускается. Недействительность отдельных содержащихся в завещании распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания [3].

В соответствии с п. 7 ст. 159 ГК сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Кроме того, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими (п. 5 ст. 159 ГК) [5].

Для установления психического состояния лица, составившего завещание, суд, как правило, назначает судебно-психиатрическую экспертизу (в случае смерти — посмертную судебно-психиатрическую экспертизу).

В целях придания стабильности наследственным правоотношениям законом специально оговорено, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения технического характера, допущенные при его составлении, подписании или удостоверении, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Только судом может определяться значительность либо незначительность нарушений.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону. Это не относиться к лицам, признанным недостойными наследниками.

Таким образом, можно сделать выводы из вышеизложенного, что завещание представляет собой составленный в письменной форме с соблюдением установленных правил и удостоверенный надлежащим образом документ, которым определена судьба имущества гражданина и других благ, переход которых в порядке наследования допускается законом на случай смерти. В случае нарушения требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения завещание может быть признано недействительным только в судебном порядке, посредством обращения лиц, чье право нарушено этим завещанием, либо независимо от решения суда (ничтожность завещания).

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства.

3 Понятие и содержание наследования по закону

При наследовании по закону одним из главных факторов выступает родство — кровная связь лиц, происходящих от общего предка.

Гражданским кодексом РК установлен круг наследников, который основывается на семейно-родственных отношениях, степень родства, которого определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Законом определен порядок их наследования, а именно: установлена очередь наследников и определено, что наследники каждой очереди наследуют в равных долях. Очередность наследования выражается в том, что каждая последующая очередь наследников по закону призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди [3].

Состав каждой очереди наследников по закону определен в ст. ст. 1061-1065 ГК РК и отражены в схеме 4, где предоставлен подробный круг наследников по закону и наследование по праву представления.

Рассмотрим первую очередь наследования по закону более подробно.

К первой очереди законодатель относит детей наследодателя, в том числе усыновленные, а также родившиеся живыми после его смерти, супруг (супруга) (если на момент открытия наследства он состоял с наследодателем в браке, зарегистрированным в органах загса) и родители (усыновители).

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Детям, родители которых были лишены родительских прав, также предоставляется право на получение наследства. Ребенок, который был усыновлен, а также его потомство не наследуют по закону после смерти его родителей и других родственников по происхождению. Соответственно родители ребенка, усыновленного другими людьми, и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Т.е. усыновленные дети утрачивают имущественные права по отношению к своим физическим родителям и наоборот.

В наследственную массу может включаться имущество умершего супруга. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит и на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами гражданского и семейного права.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, доходы с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на чье имя оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства [12].

Вместе с тем у каждого из супругов в собственности может быть имущество, не являющееся общей совместной собственностью. Согласно ст.34 Закона Республики Казахстан О браке и семье, собственностью каждого из супругов являются:

) имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;

) имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств супругов [11].

Наследование и определение доли умершего супруга происходит строго в соответствии с нормами гражданского законодательства РК. При этом умерший супруг имеет также и же права наследования в отношении имущества умершего супруга (в частности, его доли в общем имуществе), как и все иные наследники, призываемые к наследованию по закону.

Нужно помнить, что фактические брачные отношения, как и брак, признанный судом недействительным, наследственных прав не порождает в соответствии с п.2 ст.1070 ГК РК по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства проживали раздельно.

Кроме изменений в очередности наследования расширился и круг наследников. Например, в число наследников по закону включили пасынков и падчериц, которые раньше не относились к наследникам по закону.

В настоящее время прабабушки и прадедушки относятся к четвертой очереди, а раньше к четвертой очереди относились двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тети, а также все лица, которые теперь относятся к пятой и шестой очередям.

Раньше сводные братья и сестры, отчим и мачеха входили в пятую очередь. В нынешней редакции они входят в седьмую очередь. Нетрудоспособные иждивенцы в прежней редакции относились к шестой очереди. Теперь их статус изменился. Нетрудоспособные иждивенцы разделены на две группы. Первая группа — лица, которые попадают со второй по седьмую очередь наследования, и вторая группа — лица, которые вообще не входят в круг наследников по закону.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

Согласно ст. 1060 ГК РК, каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди. [12, с.25].

Наследование по праву представления — это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Согласно ст. 1067 ГК, если наследник по закону умер до открытия наследства, то его доля в открывшемся наследстве переходит по праву представления к его потомкам. Доля умершего наследника делится поровну между потомками, находящимися с представляемым наследником в одинаковой степени родства [2].

Наследование по праву представления означает, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, если бы он был в живых в день открытия наследства [13].

Ст. 1067 ГК в круг наследников кроме внуков и правнуков включаются иные потомки по прямой нисходящей линии без ограничения степеней родства, а также по боковой линии — племянники наследодателя, представляющие его родных братьев (сестер), либо двоюродные братья (сестры), наследодателя, представляющие его родных дядю и тетю.

По смыслу ст. 1067 ГК и действующего законодательства право на наследство не переходит по праву представления к супругу, родителям, деду и бабке, братьям и сестрам наследодателя, так как они потомками представляемого не являются. Законодатель не предусматривает право представления по восходящей линии родства. В случае принятия наследства по праву представления внуками наследодателя внуки, как наследники по праву представления, относятся к наследникам первой очереди, так как представляют родных детей наследодателя по прямой нисходящей линии, а поэтому в силу требований п. 3 ст. 1060 ГК отстраняют от наследования наследников второй очереди, т.е. родных полнородных, неполнородных братьев и сестер, а также деда и бабку как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя. При этом внуки наследуют по праву представления долю представляемого независимо от их количества. В п. 2 ст. 1067 ГК предусмотрено, что при наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степеней родства, а при наследовании по боковой линии право представления получают соответственно племянники (племянницы) наследодателя, представляя его родных братьев (сестер), либо двоюродные братья и сестры наследодателя, представляя его родных дядю или тетю.

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди.

Восходящие родственники наследников по закону (дед и бабка) к наследованию по праву представления не призываются — они наследуют как наследники второй очереди.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они представляют. Эта доля делится поровну между наследниками по праву представления. Наследование по праву представления не зависит от того, приняли ли наследство наследники по праву представления после смерти наследника по закону или нет, оформили права свои или нет. Однако если наследник по закону лишен права наследовать наследодателем, либо устранен от наследования как недостойный наследник, то наследование по праву представления исключается [4].

Такой подробный список наследников практически исключает возможность перехода наследственного имущества в разряд выморочного, то есть когда оно полностью переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства (статья 1083 ГК РК).

В случае если наследник умер после открытия наследства, но не успел при жизни в течение установленного законом срока выразить свою волю на принятие или отказ от наследства, наследование по праву представления не возникает. В данном случае право на принятие наследства переходит уже к собственным наследникам умершего. В этом случае наследование по праву представления нужно отличать от наследственной трансмиссии. Назовем основные отличия:

. наследование по праву представления имеет место в случае наследования по закону при отсутствии завещания. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может возникнуть как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию;

. наследование по праву представления возникает в случае, когда наследник по закону, призванный к наследованию, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Наследственная трансмиссия имеет место если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (ст. 1072-4 ГК РК);

. к наследованию по праву представления могут призываться только лица, прямо названные в законе. Круг наследников в порядке наследственной трансмиссии не ограничен. Он может быть определен завещанием либо законом (при отсутствии завещания);

. наследники по праву представления наследуют имущество непосредственного после самого наследодателя, наследство переходит к ним сразу и не может быть включено в имущественную массу родственника этих наследников, а значит, и не может обременяться долгами последнего. Прямо противоположная ситуация складывается у наследников по праву наследственной трансмиссии.

Следует подробнее рассмотреть такую категорию лиц, которые могут наследовать после смерти наследодателя при определенных условиях. В частности, быть нетрудоспособными, находиться на иждивении наследодателя, проживать вместе с наследодателем либо независимо от места жительства (статья 1068 ГК РК).

Граждане, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, относящиеся к наследникам по закону в порядке 2-7 очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, при условии, что они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. При этом не имеет значения, проживали ли они совместно с наследодателем или нет.

Нетрудоспособные иждивенцы, не проживающие совместно с наследодателем, особо выделены в действующем Гражданском кодексе РК. Они при наличии других наследников наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (статья 1068 п.1 ГК РК).

Понятие нетрудоспособности физических лиц в законодательных актах по наследованию не дается. Такое понятие дано в Законе Республики Казахстан от 16 июля 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан». К нетрудоспособным лицам относятся:

женщины старше 58 лет, мужчины старше 63 лет;

по состоянию здоровья относятся инвалиды I, II и III групп.

При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться нетрудоспособным не дает. Как это ни парадоксально, но продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

— лица, не достигшие восемнадцати лет, а учащиеся в возрасте восемнадцати лет и старше — до окончания учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет.

Условия нетрудоспособности должны иметь место за год до смерти наследодателя. Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от него помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств для существования на протяжении не менее года до смерти наследодателя. Отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем наследнику не могут служить доказательством факта иждивения. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Нотариус по заявлению такого наследника помимо нетрудоспособности наследника должен установить факт иждивенчества, т.е. полное содержание наследника на иждивении наследодателя. Установление такого факта является затруднительным, поэтому для призвания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, к наследованию целесообразным было бы предоставление решений суда об установлении факта нахождения на иждивении.

При рассмотрении заявления об установлении юридического факта нахождения на иждивении наследодателя в суд для подтверждения факта нахождения на иждивении могут быть представлены следующие документы, указанные в схеме 5:

При оценке доказательств по установлению факта иждивения надо учитывать, что пасынки и падчерицы, братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет, а также старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет, могут быть расценены в качестве лиц, находящихся на иждивении наследодателя при условии, что:

братья, сестры и внуки не имеют трудоспособных родителей;

пасынки и падчерицы не получали и не получают алиментов от родителей.

Лица, призываемые к наследованию на основании данной статьи, при наличии других наследников по закону наследуют не более одной четвертой части наследства[4].

Даже в случае, если завещатель распределит все свое имущество между другими наследниками, не упомянув при этом указанных лиц, даже при наличии указания о лишении их наследства право на обязательную долю сохраняется. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1069 ГК РК).

Обязательную долю может получить только определенный круг наследников: несовершеннолетние; нетрудоспособные дети; нетрудоспособные супруг и родители; нетрудоспособные иждивенцы. Несовершеннолетние дети имеют право на получение обязательной доли в любом случае, даже если ребенок эмансипирован или вступил в брак до достижения совершеннолетия. Право на обязательную наследственную долю удовлетворяется посредством судебного решения, если она не была предусмотрена в завещании, из оставшейся части незавещанной имущества, части наследственного имущества, даже если это приводит к уменьшению прав других наследников по закону или завещанию на эту часть имущества. Размер обязательной доли устанавливается государством — не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании на основании закона, т.е. установлена сумма, меньше которой не может быть присуждено наследнику. Отказ от обязательной доли наследника не допускается.

Круг наследников, которым причитается обязательная доля, определяется на момент смерти наследодателя, а не на момент составления завещания. Право на обязательную долю не переходит ни в порядке наследственной трансмиссии, ни по праву представления. Такое ограничение предопределено специфическим назначением обязательной доли в наследстве (материальное обеспечение наиболее незащищенных категорий граждан) и специфическим субъектом права на обязательную долю. Этим ограничением осуществляется защита интересов субъектов, которые не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, не могут каким-либо образом быть лишены права ее наследовать.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что при отсутствии завещания или признания завещания недействительным полностью или части имущество наследуется по закону, где наследодателем установлен круг наследников, который основывается на семейно-родственных отношениях, степень родства, которого определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, а именно установлено восемь очередей наследников и определено, что наследники каждой очереди наследуют в равных долях. Очередность наследования выражается в том, что каждая последующая очередь наследников по закону призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть и гражданин Республики Казахстан, и иностранец, и государство в целом. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг и родители. Они наследуют часть имущества по закону, независимо от того, есть завещание или нет (статья 1069 ГК РК).

2. Приобретение наследства

.1 Принятие наследства

Гражданским кодексом предусматриваются правила принятия наследства. В соответствии с пунктом 1 статьи 1072 ГК для приобретения наследства наследник по закону или по завещанию должен его принять. Способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.

По закону моментом открытия наследства считается день смерти наследодателя.

Наследникам следует знать три главных фактора, обуславливающих процесс оформления наследства в силу определения подлежащего применению законодательства, указанные в схеме 7.

Действовавший ранее Гражданский кодекс Казахской ССР 1963 года содержал нормы о принятии наследства, согласно которым наследник должен был принять наследство в обязательном порядке в течение шести месяцев, при этом наследник, не принявший наследство в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, утрачивал право на наследство.

Наследство должно быть принято наследником в течение 6 месяцев с момента открытия наследства двумя способами:

. путем подачи по месту открытия наследства в нотариальную контору или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом заявление на выдачу свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства

. вступив в фактическое владение и пользование наследственным имуществом (например, проживая в доме, оплачивая коммунальные услуги и налоги).

Таким образом, действовало правило: не принял — значит отказался. И если срок для принятия был пропущен, то необходимо было для его продления обращаться в суд, приводя уважительные причины пропуска (болезнь, длительное отсутствие и т. п.).

Следовательно, если наследодатель умер до 1 июля 1999 года, а наследник постоянно проживал и проживает в указанном домовладении, наследство было им принято путем фактического вступления во владение. Подтверждением этому может служить представленная нотариусу справка домоуправления (КСК, адресного стола), где будет указано, что наследодатель проживал на день смерти по указанному адресу, и вместе с ним проживал и продолжает проживать наследник.

Таким образом, если день открытия наследства наступил после 1 июля 1999 года, т.е. в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года наследнику не было никакой необходимости обращаться к нотариусу с отдельным заявлением о приобретении права на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени его открытия при условии, что он не откажется от наследства в течение шести месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию, не будет лишен права наследовать по основаниям, предусмотренным статьей 1045 ГК, и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником в установленном законом порядке. При этом свои наследственные права наследник мог оформить и через десять лет.

Однако вновь в действующий Гражданский кодекс Республики Казахстан законодатель, внося изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года, возвращается к требованиям, которые существовали в Гражданском кодексе КАЗССР, согласно которым наследник, должен был принять наследство в обязательном порядке в течение шести месяцев, двумя способами, описанными выше. Данные требования закона применяются в случаях, если наследство открывается после 3 февраля 2007 года. При фактическом принятии наследства, как указано выше, наследнику необходимо предоставить нотариусу именно письменные доказательства его фактического принятия наследства. Показания свидетелей, т. е. соседей, родственников либо квитанции об оплате коммунальных услуг, но приходящих на имя наследодателя, хоть и оплаченных наследником, не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств фактического принятия наследства, поскольку такие факты должны быть подтверждены только судебным актом. Именно в этих случаях, если наследником не подано заявление нотариусу в течение шести месяцев, ему необходимо обратиться в суд об установлении факта принятия наследства.

Однако ввиду незнания вышеуказанных норм закона потенциальные наследники при любых обстоятельствах обращаются в суд либо по своей инициативе, либо при получении юридически неправильной консультации. А суды, в свою очередь, вынуждены возвращать такие иски, требуя необходимые для рассмотрения дел документы, именно письменный отказ (постановление) нотариуса в принятии заявления и т. д.

И еще необходимо запомнить два случая, когда наследнику необходимо обращаться в судебные органы — при открытии наследства до 1 июля 1999 года и после 3 февраля 2007 года:

в случае пропуска шестимесячного срока для подачи заявления нотариусу по уважительным причинам, при отсутствии обстоятельств фактического принятия наследства — с заявлением о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства;

в случае фактического принятия наследства в шестимесячный срок, но при отсутствии каких-либо письменных доказательств, достаточных для нотариуса для установления[16].

Другие лица, для которых наследование наступает вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения наследника от наследования по основаниям, установленным в статье 1045 ГК, вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права на наследование.

В порядке наследственной трансмиссии право наследника по закону или по завещанию на принятие наследства, открывшегося после 3 февраля 2007 года, переходит к его наследникам, если он умер, не успев принять наследство в установленный статьей 1072-2 ГК срок для принятия наследства (шесть месяцев со дня открытия наследства).

Доля такого наследника в открывшемся наследстве может перейти к его наследникам, как по закону, так и по завещанию на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, то срок удлиняется до трех месяцев нотариусом или лицом, уполномоченным на выдачу свидетельства о праве на наследство.

Переход имущества наследодателя к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии в отношении наследства, открывшегося в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года, исключается.

Наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Поэтому, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием к утрате наследственных прав.

Если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в пункте 2 статьи 1072-1 ГК, но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследник вправе обжаловать действия нотариуса в суд в порядке особого производства.

В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу бесспорные доказательства, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, то наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого производства. Если при этом возникает спор о праве, то установление такого факта производится в исковом порядке [17].

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.

Начиная с 1963 года по 01.07.1999 года наследники должны принять наследство путем подачи заявления нотариусу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Начиная с 1 июля 1999 года по 2 февраля 2007 года наследники считались принявшими наследство, если они в течение шести месяцев с момента его открытия не отказались от этого наследства и не были лишены права наследовать его по воле завещателя (наследодателя), а также не были устранены решением суда как недостойные наследники.

Начиная с 3 февраля 2007 года законодатель вернулся опять к тому порядку принятия наследования, который был у нас до 1 июля 1999 года, т.е. наследники должны принять наследство путем подачи заявления нотариусу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Принятие наследства возможно двумя способами: подача заявления о принятии наследства или посредством совершения действий направленных на фактическое вступление и пользования наследственным имуществом, осуществляя действия по содержанию и охране имущества, производство оплаты его долгов и налогов, связанных с наследственным имуществом, либо получение причитавшихся наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в наследственную массу.

.2 Отказ от наследства

Если наследник не хочет принять наследство, он должен совершить акт отказа от наследства. Заявление об отказе от наследства может быть подано нотариусу как при личной явке наследника к нотариусу по месту открытия наследства, так и по почте в течение шести месяцев со дня, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен судом, но не более чем на два месяца. При пересылке заявления по почте подпись на заявлении должна быть засвидетельствована. Право засвидетельствовать подлинность подписи имеют нотариус, должностное лицо аппарата акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, уполномоченного совершать нотариальные действия в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, а также должностное лицо, осуществляющее консульские функции от имени Республики Казахстан в случаях, когда наследник временно или постоянно проживает за рубежом [18].

Допускается подача такого заявления представителем наследника по доверенности при условии, что в доверенности, оформленной в соответствии со статьей 167 ГК, оговорены полномочия на отказ от наследства.

Если заявление подлежит подаче другому нотариусу (нотариальному органу), то подлинность подписи наследника удостоверяется нотариально и на экземпляре заявителя делается отметка о том, что последнему разъяснен порядок и сроки подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства.

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении об отказе от наследства, извещает о данном факте нотариуса по месту открытия наследства.

Законные представители несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, (их родители, усыновители, опекуны), а также опекуны лиц, признанных недееспособными в установленном порядке, действуют без доверенности. Однако, для того, чтобы совершить отказ от наследства, им необходимо получить на это разрешение органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, лица, ограниченные в дееспособности по решению суда, вправе отказаться от наследства с согласия своих родителей, усыновителей, попечителей. Последние могут дать согласие только с разрешения органа опеки и попечительства.

Нотариус не принимает заявление также без предварительного разрешения органов опеки и попечительства при отказе от наследства лицами, находящимися под опекой и попечительством (статья 114 Закона Республики Казахстан «О браке и семье»).

Наследник не вправе также отказаться от принятия наследства по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1074 ГК РК, если:

истек шестимесячный срок со дня открытия наследства;

наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом, распорядился им;

наследник обратился к нотариусу за получением документов, удостоверяющих его права на это имущество [2].

В случае рассмотрения судом спора наследников о наследственном имуществе отказ от доли в наследстве не может быть заявлен в суде наследником и не подлежит принятию судом.

Лицо, отказавшееся от наследства, не может в последующем аннулировать или изменить свой отказ. В случаях, когда отказ от наследства не был добровольным (совершен под принуждением со стороны других лиц, ввиду обмана или заблуждения и т.п.) наследник вправе оспорить его в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ГК для признания сделки недействительной. При рассмотрении таких заявлений, проверяется волеизъявление лица, подавшего заявление об отказе принятия наследства.

Если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основаниям, а также отказаться от причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1074 ГК отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается. Наследник не вправе отказаться от части наследства за исключением случая, когда он является наследником и по закону, и по завещанию. В этом случае он вправе отказаться от наследования, к примеру, по завещанию, но остаться наследником по закону. Частичный отказ свидетельствует о полном отказе от наследства. Однако, это правило не применяется в случае отказа наследника от наследства, причитающегося ему по праву приращения согласно статье 1079 ГК.

Наследник, призванный к наследованию, вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том числе в пользу наследников, которые призваны к наследованию по праву представления или без указания конкретных лиц, кроме наследников, лишенных наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в завещании; отказавшихся от наследства наследников; наследников, признанных недостойными.

Отказ от наследства в пользу наследников по праву представления, не призванных к наследованию, наследников, лишенных в завещании согласно пункту 4 статьи 1046 ГК завещателем наследства, либо признанных недостойными наследниками, не допускается. Отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых произведен отказ, является безоговорочным. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, наследник не связан с очередностью призвания их к наследованию. Наследник может отказаться в пользу одного или нескольких наследников. Если наследник, отказавшийся от наследства, является единственным наследником, то имущество в таком случае становится выморочным.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, отказался от своего права на получение обязательной доли в установленный законом срок, то его доля в имуществе переходит к наследникам по завещанию. Право на обязательную долю связано с личностью наследника, поэтому отказ от наследства в обязательной доле в пользу других лиц не допускается.

В случаях, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то часть наследства, причитавшаяся отказавшемуся от наследства без указания наследников, в чью пользу он отказывается, или отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется пропорционально их долям, поскольку иное не предусмотрено завещанием. Под отпавшим наследником понимается наследник, отказавшийся от наследства, либо не принявший наследство в сроки, установленные статьей 1072-2 ГК, а также не принявший наследство фактически и умерший ранее наследодателя.

На основании заявлении об отказе от наследства заводится наследственное дело и присваивается порядковый номер. Все последующие заявления от других наследников также регистрируются в Книге учета наследственных дел. На всех заявлениях указывается время их поступления с сохранением номера наследственного дела, присвоенного первому поступившему заявлению [18].

На практике возникает вопрос, может ли наследник отказаться от наследования в пользу лиц, не являющихся наследниками, например внуков. Рассуждая логически — по смыслу закона наследник вправе отказаться от наследства в пользу внуков наследодателя в случае, когда внуки являются наследниками по завещанию, либо при наследовании по закону по праву представления. Если же к моменту открытия наследства жив тот из родителей, который является наследником, то отказаться от наследства в пользу внуков нельзя, поскольку они в таком случае к наследованию по закону не призываются.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что начало течения срока для отказа от наследства определяется моментом, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. Срок для отказа от наследства может быть продлен судом при наличии уважительных причин, но не более чем на два месяца. Если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основаниям, а также отказаться от причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства. Несовершеннолетние, ограниченные в дееспособности вправе отказаться от наследства с согласия своих родителей, усыновителей, попечителей и с разрешения органа опеки по решению суда.

На практике существуют такие обстоятельства, когда наследник желает восстановить свои права на наследства, и в этом случае в законодательстве учтены данные права, которые мы рассмотрим в следующем подразделе.

.3 Восстановление срока для принятия наследства

Рассматривая заявление наследника о восстановлении срока для принятия наследства в соответствии со статьей 1072-3 ГК, суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий:

отсутствуют доказательства фактического принятия наследства;

срок пропущен по уважительной причине (болезнь наследника, а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства);

наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

При этом следует иметь в виду, что шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства восстановлению в порядке статьи 128 ГПК не подлежит. Поскольку определение начала течения этого срока связано с моментом окончания обстоятельств, послуживших причиной пропуска срока принятия наследства, то заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство принимается в производство суда независимо от истечения шестимесячного срока, указанного в статье 1072-3 ГК [2].

Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Например, заявитель должен обосновать, причины пропуска этого срока и представить документальные доказательства этих, если допустим он находился на лечении в стационарной больнице или был в заграничной командировке, в экспедиции откуда не мог отправить заявление о принятии наследства или не знал о смерти близкого человека, то после того, как он это узнал, он должен обратиться в суд.

Заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения наследственного имущества или основной его части в порядке искового производства, с участием других наследников, принявших наследство. При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства, поскольку для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется.

При удовлетворении заявления, суд в резолютивной части решения указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, а также при наличии выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство определяет доли всех наследников, обязывает регистрирующие органы произвести регистрацию права наследника на имущество наследодателя, а свидетельство о праве на наследство признает недействительным. При необходимости суд должен принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии со статьями 239 и 159 ГПК.

Если же заявлены требования и о разделе наследства, суд, исходя из положений части 2 статьи 219 ГПК, обязан вынести решение по существу заявленного иска.

В случаях, когда нотариусом свидетельство о праве на наследство не выдано, при удовлетворении заявления в резолютивной части решения суд указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, по месту открытия наследства по истечении шести месяцев со дня открытия наследства [15].

Таким образом, восстановление срока для принятия наследства наследником возможно при удовлетворении решения суда, если наследник докажет уважительные причины пропуска шестимесячного срока.

.4 Выдача свидетельств о праве на наследство

Нотариус по месту открытия наследства по просьбе наследника обязан выдать ему свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается как по закону, так и по завещанию по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус истребует из других государственных нотариальных контор и от частных нотариусов по месту открытия наследства информационную справку об отсутствии наследственного дела. При наследовании как по завещанию, так и по закону, свидетельство может быть выдано до истечения срока, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников в отношении соответствующего имущества либо всего наследства не имеется.

В каждом конкретном случае выдачи свидетельства о праве на наследство ранее установленных сроков нотариус самостоятельно определяет перечень документов, подтверждающих отсутствие других наследников. При принятии заявления об отказе от наследства нотариус разъясняет наследникам необратимость действий по отказу от наследства, о чем производится соответствующая запись в заявлении.

Нотариус принимает в письменной форме заявления об отказе от наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство и регистрирует их в Книге регистрации наследственных дел и Алфавитной книге учета наследственных дел в соответствии с требованиями Инструкции о нотариальном делопроизводстве.

При переходе наследства в порядке наследования по завещанию к государству свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному (налоговому) органу, по месту открытия наследства, имеющим надлежащим образом оформленную доверенность при этом оно не может быть выдано ранее шестимесячного срока.

Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована нотариально, поступило к нотариусу по почте, нотариус принимает заявление, регистрирует его в установленном порядке, но при этом предлагает наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление либо лично явиться к нотариусу.

Выдача свидетельств о праве на наследство по закону

К отношениям, являющимся основанием для призвания к наследованию по закону, относятся:

) родственные или брачные отношения. Данные отношения между наследодателем и наследниками, принимающими наследство, могут быть проверены как при подаче заявления, так и при выдаче свидетельства о праве на наследство.

) нахождение на иждивении наследодателя. Если о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону просит лицо, считающее себя иждивенцем наследодателя, нотариус должен удостовериться состояло ли оно на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, а также являлось ли оно нетрудоспособным до дня открытия наследства.

Факт и срок нахождения на иждивении подтверждается в необходимых случаях вступившим в законную силу решением суда об установлении факта нахождения на иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по удостоверению, свидетельству о рождении, а нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья — по пенсионной книжке либо справке МСЭК. Наследники, лишенные возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с пунктом 197 Инструкцией о порядке совершения нотариальных действия в Республике Казахстан, утвержденный приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 28 июля 1998 года № 539 При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус проверяет:

) факт смерти наследодателя: Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели на фронтах Великой Отечественной войны, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя и другими органами Министерства обороны СССР, Республики Казахстан и других стран СНГ. В подтверждение факта смерти не принимаются врачебные справки и свидетельства о смерти, выданные медицинскими учреждениями, а также документы воинских частей и формирований о гибели (отсутствии без вести), кроме гибели на фронтах Великой Отечественной войны.

) время и место открытия наследства: Место открытия наследства подтверждается справкой, выданной компетентными органами о месте жительства наследодателя, а если место жительства неизвестно — документом, выдаваемым теми же органами, о месте нахождения наследственного имущества или его основной части.

При отсутствии у наследников указанных документов нотариус истребует вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

) наличие родственных и иных отношений наследников с наследодателем:

Родственные отношения наследников с наследодателем подтверждаются следующими документами:

) выписками из метрических книг;

) вступившим в законную силу решением суда об установлении факта родственных отношений.

) состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство.

Состав и место нахождения наследственного имущества проверяются нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, денежных документов и т.п., принадлежавших наследодателю.

Имущество, не подлежащее регистрации, не требует обязательного нотариального оформления. Если в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (в том числе доли в уставных капиталах), которое подлежит государственной регистрации, нотариус проверяет принадлежность указанного имущества наследодателю на основании правоустанавливающих документов, зарегистрированных в установленном порядке.

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается внукам и правнукам наследодателя только в случаях, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления).

Они наследуют ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет:

) факт смерти наследодателя:

) наличие завещания, не отмененного завещателем:

Факт наличия завещания подтверждается нотариусом (нотариальным органом), удостоверившим завещание, либо нотариусом, которому передано на хранение завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, который делает отметку на завещании о том, что оно не отменено завещателем в установленном порядке.

) время и место открытия наследства:

) состав и местонахождение наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство: Состав и место нахождения наследственного имущества проверяются нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, денежных документов и т.п., принадлежавших наследодателю. Имущество, не подлежащее регистрации, не требует обязательного нотариального оформления. Если в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (в том числе доли в уставных капиталах), которое подлежит государственной регистрации, нотариус проверяет принадлежность указанного имущества наследодателю на основании правоустанавливающих документов, зарегистрированных в установленном порядке.

) круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и наличие пережившего супруга, имеющего право на половинную долю в общем имуществе супругов. Нотариус устанавливает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и на долю в общем имуществе супругов, на основании:

) письменного заявления наследника (наследников) по завещанию;

) письменного заявления лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве;

) письменного заявления пережившего супруга о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитого во время брака;

) свидетельства о браке.

Если в тексте завещания указаны родственные отношения наследников с завещателем, необходимо истребовать документы, подтверждающие эти отношения. Родственные отношения наследников с наследодателем подтверждаются следующими документами:

) свидетельствами органов ЗАГС;

) выписками из метрических книг;

) вступившим в законную силу решением суда об установлении факта родственных отношений.

При невозможности представления таких документов нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без их представления. В этом случае в тексте свидетельства родственные отношения не указываются.

Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию завещание остается в делах нотариуса.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в случае удостоверения завещания другим нотариусом, нотариус истребует с места хранения завещания сведения о том, что завещание не изменено и не отменено. Указанные сведения должны быть изложены на самом завещании с проставлением даты и скреплены подписью и печатью компетентного лица.

Если наследники лишены возможности представить нотариусу документы, необходимые для оформления наследства (правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие родство и т.п.) нотариус оказывает содействие по истребованию необходимых документов. Если в соответствующих органах указанные документы не сохранились, нотариус разъясняет заинтересованным лицам порядок обращения в суд [18].

Заключение

Таким образом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.

Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной стороны восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой стороны — возникают коллизии между различными законами, а также возникают проблемы реализации правовых норм на практике, часть которых в данной дипломной работе были рассмотрены.

Наиболее ясными и полными представляются общие правила о наследовании. Их подробная регламентация объясняется необходимостью чёткого установления:

содержания основных понятий (наследование, наследство);

определения правового статуса субъектов наследственного правопреемства (наследодателя и наследников),

а также норм, подлежащих применению в самом начале развития наследственного правоотношения.

Таким образом, общие положения регулируют порядок и условия возникновения универсального наследственного правопреемства и становления отношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве. Это наиболее полно разработанный раздел наследственного права.

Большая часть наследственных норм касается вопросов приобретения наследства. Пожалуй, это самые важные положения для наследников, ведь они практического характера. Поэтому здесь возникает наибольшее число проблем при реализации данных норм на практике при решении наследниками целого спектра вопросов, касающихся:

порядка и способов принятия наследства;

порядка и последствий отказа от наследства;

оформления наследства, основания выдачи свидетельства о праве на наследство;

раздела и распределения наследственного имущества;

охраны и управления наследством.

Учитывая значимость данных вопросов для законодателя очень важно соблюсти интересы и наследников, и иных заинтересованных в деле наследования лиц. Особо важно для наследников знать нормы об оформлении наследства отдельных видов имущества, потому что гражданский кодекс Республики Казахстан не содержит подробных положений в данной сфере, останавливаясь на получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство, соглашении наследников о разделе наследства, необходимости государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимое имущество.

В связи с этим наследникам необходимо знакомиться и хорошо разбираться в законодательстве о нотариате, совершении сделок и договоров, порядке и правилах государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимость. Кроме того, наследникам в ряде случаев необходимо получение решения суда (например, для установления факта принятия наследства).

Наследование, как предусматривает закон, может осуществляться по закону или по завещанию. Как указывалось выше, данная формулировка означает определение в соответствии с законом или завещанием круга наследников и их наследственных долей, которые могут быть совершенно различны либо совпадать полностью или в части.

Что касается наследования по закону, то здесь был перенят ряд положений прежнего советского, международного и зарубежного права, направленные на оптимально возможное обеспечение интересов всех наследников.

Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом дореволюционного, советского, зарубежного законодательства и практики, разработок учёных-юристов, уровня развития общества, его экономических, политических, социальных основ, менталитетом граждан.

Список использованной литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://leaktrix.ru/kursovaya/nasledovanie-po-zakonu-rk/

1. Гражданское право Часть I. — М.: «Издательство ПРИОР», 2002.-144 с.

. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1.07.1999г. № 409-I (с изм. и доп. по состоянию на 19.03.2010 г.) // Электронная юридическая система «Юрист».

. И.А. Минахина Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования, 2008.-256 с.

. Полторабатько Л. Применение наследственного права судами Республики Казахстан. Журнал Юрист № 9, 2007.

. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27.12.1994г. (с изм. и доп. по состоянию на 20.01.2010 г.) // Электронная юридическая система «Юрист»

. Барщевский М.Ю. Если отрылось наследство. — М.: Юрид. лит., 1999. С.156.

. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. Перераб. и доп. / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. — М.: Изд-во Эксмо, 2008. — 720 с.

. Грудцина Л.Ю. Наследственное право: Краткий курс. — М.: Изд-во Эксмо, 2007.

. Аргунов В.Н. Правовые основы нотариальной деятельности, — М., 2006г.

. Грудцина Л.Ю. Справочник наследника (под ред. Дмитриева Ю.А.).

— «Юстицинформ», 2007 г.

. Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321-I «О браке и семье» (с изм. и доп. по состоянию на 27.07.2007г.) // Электронная юридическая система «Юрист».

. Об изменениях в гражданском кодекс по вопросам наследования. Журнал юриста и нотариуса Де-Юре, № 2(27), февраль 2007 г. С.48.

. Большой юридический словарь/ под ред. А.Я. Сухарева.- М.: ИНФРА-М.- 2006.- 858 с.

. Полторабатько Л. «Лучше худой мир, чем добрая ссора» Юридическая газета от 29.07.2009г.

. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 29.06.2009г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» // Электронная юридическая система «Юрист».

. Кушербаева А. «Вопрос принятия наследства может стать актуальным для каждого человека» Юридическая газета от 30.07.2009г.

. Диденко А. Приобретение наследства (о принятии и приобретении наследства) // Юрист. 2006. N 3(57).

. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 июля 1998 года № 539 Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами в Республике Казахстан» // Электронная юридическая система «Юрист».